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法律規(guī)范的要素8篇

時間:2023-07-07 09:20:16

緒論:在尋找寫作靈感嗎?愛發(fā)表網(wǎng)為您精選了8篇法律規(guī)范的要素,愿這些內(nèi)容能夠啟迪您的思維,激發(fā)您的創(chuàng)作熱情,歡迎您的閱讀與分享!

法律規(guī)范的要素

篇1

我們目前正處于民法法典化的過程之中,而民法法典化必須對民法的要素有完整準(zhǔn)確的理解和恰當(dāng)科學(xué)的把握。唯其如此,才能從抽象而宏觀的層面上保證民法法典化的質(zhì)量。那么,構(gòu)成民法的要素都有哪些呢?這需要從法理學(xué)的理論出發(fā)來作答。法律要素乃與法律體系相對而言。借用體系和要素這樣的系統(tǒng)論范疇來說明法律現(xiàn)象,不僅有著理論上的解析作用,而且能夠使得我們對法律的認(rèn)識更清晰、更具體、更豐富。在西方法學(xué)史上,分析法學(xué)派曾把法律要素歸結(jié)為單一的“命令”。這種“命令”模式對法律體系的解釋很不恰當(dāng)。針對此錯誤,有法學(xué)家將法律要素多元化,而分別提出了“律令-技術(shù)-理想”模式和“規(guī)則-原則-政策”模式。①借鑒這些研究成果,并結(jié)合國內(nèi)外的法律實踐,我國法理學(xué)界一般認(rèn)為,法律要素包括法律規(guī)范、法律原則和法律概念,并且法律規(guī)范占絕大多數(shù)。據(jù)此,民法的要素就包括民法規(guī)范、民法原則和民法概念。在民法的這三大要素中,民法原則乃民法的靈魂,民法概念乃民法的基石,而民法規(guī)范乃民法的主體。既然民法規(guī)范乃民法的主體,那么,在目前民法法典化這個大背景之下,探討民法規(guī)范的界定問題,分析民法規(guī)范的邏輯結(jié)構(gòu)問題,對于提高我國未來民法典的科學(xué)性,無疑是有著積極意義的。需要特別說明的是,為突出法理學(xué)原理對于部門法學(xué)的指導(dǎo)作用,本文的論述始終遵循從法理學(xué)的一般原理到民法學(xué)的具體問題這一思維路徑。

二、民法規(guī)范的界定

界定民法規(guī)范的基礎(chǔ)和前提乃在于對其功能和作用以及它與相近概念的關(guān)系的深入思考。分析法學(xué)巨匠凱爾森教授有言:“我們對自己智力工作中那些擬用作工具的術(shù)語可以隨意地界定,問題只在于它們是否符合我們意欲達到的理論目的?!雹谝虼?確定法律規(guī)范的科學(xué)涵義,就將引發(fā)這樣的思考:作為基本的法律概念,法律規(guī)范乃是根據(jù)需要“建構(gòu)”而成,而此處所謂“需要”,即指我們確立一個概念的目的。顯而易見,這與我們對“既定”概念的通常處理方式有著截然的不同。這里需要克服一個認(rèn)識上的誤區(qū),即突破對概念的實體論理解,而代之以功能論。對概念的實體論理解實質(zhì)上是一種反映論的思維方式,這種思維方式雖有其用武之地,但并不適于法律規(guī)范這類概念的界定。概念的本質(zhì)問題乃是貫穿于哲學(xué)史古今的一個大課題,其突出表現(xiàn)當(dāng)推中世紀(jì)唯實論和唯名論的爭執(zhí)。唯實論認(rèn)為,“在人類思想的世界和外部現(xiàn)實的世界之間存在著一種嚴(yán)格的對應(yīng)。”③而唯名論則認(rèn)為,“概念只是一種名稱,也即稱謂,而這些稱謂在客觀自然界并沒有直接的、忠實的復(fù)本和對應(yīng)物”。①

概念的實體論理解與唯實論的思想相互一致,而唯實論的傳統(tǒng)則構(gòu)成了西方哲學(xué)史上的主線,由古希臘的柏拉圖至德國古典哲學(xué)的集大成者黑格爾而登峰造極。按照該派的觀點,概念是本原和實體,有固定的所指和確定的涵義。概念的功能論理解則與唯名論的根本主張一致,認(rèn)為概念并非抽象的實體,其確切涵義只有在使用的過程中在具體的語境中才能確定??梢钥闯?概念的功能論理解比實體論理解更為靈活。維特根斯坦曾明言:“一個詞的意義就是它在語言中的使用?!雹谶@一思想在新分析法學(xué)的倡導(dǎo)者哈特那里得到了重視。在指出通常的定義模式并不適合于法律領(lǐng)域之后,哈特闡發(fā)了源自邊沁的思想:“我們絕不能把這些詞拆開而孤立地去看,而應(yīng)將它們放回到它們在其中扮演獨特角色的句子中去,從而進行整體的衡量?!雹圻@一思想自19世紀(jì)中葉實證主義興起,特別是自20世紀(jì)分析哲學(xué)成為西方哲學(xué)的主導(dǎo)特征以來,已獲普遍認(rèn)同。法律術(shù)語的意義取決于這些術(shù)語被使用的語境、使用這些術(shù)語的人以及使用這些術(shù)語的目的。因此,在研究法律概念時,不應(yīng)問該概念的本質(zhì)是什么,而應(yīng)問該概念的功能是什么。④以概念的功能論理解為基礎(chǔ),我們才能對法律規(guī)范這個概念進行建構(gòu)。據(jù)此,本文對民法規(guī)范作如此界定:所謂民法規(guī)范,系指作為民法基本要素、具有嚴(yán)密邏輯結(jié)構(gòu)并且能夠發(fā)揮民法調(diào)整功能的最小單元。

關(guān)于這個界定,需要作三點說明。其一,民法規(guī)范在整個民法中占有最大比重,是構(gòu)成民法的主要要素,這可從絕大多數(shù)法律均以權(quán)利義務(wù)性規(guī)定為其主要內(nèi)容這一點而得到證明,因為“是否授予權(quán)利或設(shè)定義務(wù)是檢驗一個法條是不是法律規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn)。”⑤其二,民法的根本功能在于調(diào)整市民社會,而民法規(guī)范作為民法的主要構(gòu)成要素當(dāng)仁不讓地承擔(dān)著這一功能。其三,民法規(guī)范之所以必須是“最小單元”,原因在于確立概念的目的就是用它方便地建構(gòu)或有效地解釋整個知識或文本體系。因此,研究者就必然要尋求各種意義上的“最小單元”,這正如生物學(xué)將“細胞”、馬克思的政治經(jīng)濟學(xué)將“商品”作為其相關(guān)研究的“最小單元”一樣。綜合此處的三點,我們可以說,民法規(guī)范就是關(guān)于民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的最小的獨立完整的表述。

我國法理學(xué)界對法律規(guī)范已有不少研究成果。張文顯教授認(rèn)為,法律規(guī)范作為構(gòu)成法律的主要要素乃是規(guī)定法律上的權(quán)利、義務(wù)、責(zé)任的準(zhǔn)則和標(biāo)準(zhǔn),⑥或者是賦予某種事實狀態(tài)以法律意義的指示和規(guī)定。⑦孫笑俠教授將法律規(guī)范界定為通過法律條文表達的、由條件假設(shè)和后果歸結(jié)兩項要素構(gòu)成的具有嚴(yán)密邏輯結(jié)構(gòu)的行為規(guī)則。⑧劉星教授則將法律規(guī)范表述為“規(guī)定法律上的權(quán)利、義務(wù)、職責(zé)的準(zhǔn)則,或者賦予某種事實狀態(tài)以法律意義的指示”。⑨這些就是目前國內(nèi)有代表性的幾部法理學(xué)教材對法律規(guī)范的界定。它們的共同點在于都強調(diào)法律規(guī)范是關(guān)于法律上權(quán)利和義務(wù)的規(guī)定,都強調(diào)法律規(guī)范有著嚴(yán)密的邏輯結(jié)構(gòu),盡管具體表述不盡相同。不過,這些界定均忽視了法律規(guī)范的“最小單元”性質(zhì),而正是這種忽視造成了目前法律規(guī)范邏輯結(jié)構(gòu)理論的普遍誤差。本文認(rèn)為,從功能要求上說,法律規(guī)范乃是構(gòu)成法律的細胞,故而“最小單元”就是其題中應(yīng)有之意。

三、民法規(guī)范的邏輯結(jié)構(gòu)

關(guān)于法律規(guī)范的邏輯結(jié)構(gòu),目前法理學(xué)界有三種觀點。第一種是傳統(tǒng)三要素說,認(rèn)為法律規(guī)范由假定、處理和制裁三部分組成;10第二種是兩要素說,認(rèn)為法律規(guī)范由行為模式和法律后果構(gòu)成;11第三種是新興三要素說,認(rèn)為法律規(guī)范由條件、行為模式和法律后果構(gòu)成。12本文認(rèn)為,這三種關(guān)于法律規(guī)范邏輯結(jié)構(gòu)的觀點都存在著缺陷。為敘述簡潔,有必要明了這三種觀點相互之間的關(guān)系。一方面,第三種觀點實際上包括了第一種觀點,因為前者的“條件”就是后者的“假定”,前者的“行為模式”就是后者的“處理”,而前者的“法律后果”則不僅包括了后者的“制裁”,而且還多出了“肯定性法律后果”這一內(nèi)容;另一方面,第二種觀點實際上與第三種觀點相同,因為前者的“行為模式”本身就包含了后者的“條件”和“行為模式”。①這樣一來,目前法理學(xué)界關(guān)于法律規(guī)范邏輯結(jié)構(gòu)的這三種觀點,盡管其外表有些許差異,但其本質(zhì)卻實屬相同。簡而言之,它們都認(rèn)為“法律規(guī)范=條件(即假定)+行為模式(即處理)+法律后果(包含制裁和肯定性法律后果)”。那么,這個公式所代表的觀點都有哪些不科學(xué)之處呢?

首先,并不是每一個法律規(guī)范都有“法律后果”這一部分。法律規(guī)范可以分為授權(quán)性法律規(guī)范和義務(wù)性法律規(guī)范。義務(wù)性法律規(guī)范可能需要法律后果,但授權(quán)性法律規(guī)范絕對不需要法律后果?!笆跈?quán)性規(guī)范是指示人們可以自己作為、不作為或可以要求別人作為、不作為的規(guī)則?!跈?quán)性規(guī)范的特點是為權(quán)利主體提供一定的選擇自由,對權(quán)利主體來說不具有強制性,它既不強令權(quán)利人作為,也不強令權(quán)利人不作為,相反,它為行為人的作為、不作為提供了一個自由選擇的空間?!雹谟纱丝梢?授權(quán)性規(guī)范既不包含制裁這種否定性后果,也不包含獎勵這種肯定性后果。例如《婚姻法》第11條規(guī)定:“因脅迫結(jié)婚的,受脅迫的一方可以向婚姻登記機關(guān)或人民法院請求撤銷該婚姻?!睋?jù)此授權(quán)性規(guī)范,因脅迫而結(jié)婚的人可以申請撤銷該婚姻,也可以不申請撤銷該婚姻,而不管該人如何行為,法律都既不會獎勵該人,也不會制裁該人。

其次,即使對于那些具有法律后果的法律規(guī)范,將“法律后果”和“行為模式”并列起來也違反了形式邏輯。法律后果包括了否定性法律后果,也包括了肯定性法律后果。不管是哪一種法律后果,都會導(dǎo)致法律權(quán)利義務(wù)的產(chǎn)生,因而都是行為模式。也就是說,“法律后果”和“行為模式”實質(zhì)上是同一個東西,都是有關(guān)法律權(quán)利義務(wù)的規(guī)定。既然兩者規(guī)定的內(nèi)容相同,那么,對它們兩者賦予不同的名稱并將它們并列起來合適嗎?有必要指出,這種將“法律后果”和“行為模式”并列起來的做法,實質(zhì)上就是要求法律規(guī)范必須具有對責(zé)任的規(guī)定,而這正是奧斯丁法律“命令說”的翻版。奧斯丁認(rèn)為,“不完善的法律,例如沒有制裁規(guī)定的法律,是有缺陷的,是不具有命令特點的法律。”③奧斯丁分析法學(xué)的“命令說”對法律的理解不僅為自然法傳統(tǒng)所不能接受,也為奧斯丁之后的法律實證主義所批判,足見強調(diào)責(zé)任性規(guī)定為法律規(guī)范邏輯結(jié)構(gòu)的必要組成部分的觀點非常片面。

最后,法律規(guī)范的邏輯結(jié)構(gòu)不等于法律規(guī)范之間的邏輯關(guān)系。法律規(guī)范的邏輯結(jié)構(gòu)屬于事物自身的結(jié)構(gòu)問題,而法律規(guī)范之間的邏輯關(guān)系則屬于事物之間的關(guān)系問題。上述關(guān)于法律規(guī)范邏輯結(jié)構(gòu)的公式可以這樣來表達:如果A(即條件或稱假定),那么B(即行為模式或稱處理);而如果非A,那么C(即制裁)。在這里,作為制裁的C,其實也是一種處理,只不過是否定意義的處理罷了,因為制裁的結(jié)果必然會產(chǎn)生義務(wù),即第二性義務(wù)。④這樣一來,我們本欲分析“一個”法律規(guī)范的邏輯結(jié)構(gòu),但卻在實際上談?wù)撝皟蓚€”法律規(guī)范,從而揭示出了目前法理學(xué)界關(guān)于法律規(guī)范邏輯結(jié)構(gòu)的那些觀點的本質(zhì)缺陷:它們原來是在談?wù)摗皟蓚€”法律規(guī)范之間的邏輯關(guān)系問題,而并不是在談?wù)撃场耙粋€”法律規(guī)范本身的邏輯結(jié)構(gòu)問題。

試舉例說明。《公司法》第172條規(guī)定:“公司除法定的會計賬簿外,不得另立會計賬簿。對公司資產(chǎn),不得以任何個人名義開立賬戶存儲。”同法第202條規(guī)定:“公司違反本法規(guī)定,在法定的會計賬簿以外另立會計賬簿的,由縣級以上人民政府財政部門責(zé)令改正,處以五萬元以上五十萬元以下的罰款。”這里,兩個法條代表了兩個各自獨立的法律規(guī)范,因為每個法條都是一個關(guān)于法律權(quán)利義務(wù)關(guān)系的最小的獨立完整的表述。但是,上述公式所代表的觀點卻認(rèn)為前條(第172條)包含了“條件(即假定)”和“行為模式(即處理)”,而后條(第202條)就是“法律后果(即制裁這種否定性法律后果)”,從而認(rèn)為這兩個法條合起來才構(gòu)成一個法律規(guī)范。這表明,傳統(tǒng)的三要素說本質(zhì)上不是在談?wù)摗耙粋€”法律規(guī)范本身的邏輯結(jié)構(gòu),而是在談?wù)摗皟蓚€”法律規(guī)范之間的邏輯關(guān)系。

造成這種誤差的根源在于忽視了法律規(guī)范的“最小單元”性質(zhì),從而錯誤地把相互關(guān)聯(lián)的兩個法律規(guī)范當(dāng)成了一個法律規(guī)范。忽視了法律規(guī)范的“最小單元”性質(zhì),我們對法律規(guī)范的邏輯結(jié)構(gòu)的分析就可能無限制地擴展下去,進入法律規(guī)范間關(guān)系的分析領(lǐng)域,而有關(guān)聯(lián)關(guān)系的法律規(guī)范不僅可能存在于同一個規(guī)范性法律文件中,而且還可能存在于多個不同的規(guī)范性法律文件中,以致于這種分析完全可能“跨文本”。

在法律規(guī)范的邏輯結(jié)構(gòu)這個問題上,學(xué)界混淆了整個法律體系和作為整個法律體系的元素的部門法這兩者之間的科學(xué)區(qū)分,同時對民法刑法和私法公法不加分別,并且從義務(wù)本位出發(fā)觀察問題,從而把一個本來簡單的問題人為地復(fù)雜化了。綜上關(guān)于法律規(guī)范邏輯結(jié)構(gòu)的見解,在民法規(guī)范的邏輯結(jié)構(gòu)這個問題上,本文的觀點是:民法規(guī)范就是一個關(guān)于民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的最小的獨立完整的表述,它只包含“假定”和“處理”兩個部分。在這里,“假定”就是對民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系產(chǎn)生條件的預(yù)設(shè),它與上述學(xué)界觀點中的“條件”等同;“處理”就是對特定預(yù)設(shè)情況下的民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的具體規(guī)定,它不但涵蓋了上述學(xué)界觀點中的“行為模式”,而且也涵蓋了上述學(xué)界觀點中的“法律后果”,從而包括了上述學(xué)界觀點中的“制裁”。

對民法規(guī)范的邏輯結(jié)構(gòu)作這種理解,不僅在法理學(xué)上有如上根據(jù),而且在作為部門法學(xué)的民法學(xué)上也有根據(jù)。將此邏輯結(jié)構(gòu)和民事法律關(guān)系的理論相比照,我們會很容易地發(fā)現(xiàn),“假定”就是對民事法律事實的概括,而“處理”就是民事法律關(guān)系本身。這里的“處理”既包括調(diào)整性法律關(guān)系,如人格權(quán)法律關(guān)系和所有權(quán)法律關(guān)系,也包括保護性法律關(guān)系,如侵權(quán)責(zé)任發(fā)生時,責(zé)任人和權(quán)利受侵人之間的法律關(guān)系。顯而易見,按照對民法規(guī)范邏輯結(jié)構(gòu)的這種理解,在我國未來民法典中,侵權(quán)法無法獨立于債法。①

四、代結(jié)論:民法規(guī)范與民法條文的關(guān)系

篇2

中圖分類號:D90文獻標(biāo)識碼:A文章編號:1009-0592(2012)11-005-02

沖突法是國際私法的特有研究范疇,是國際私法的核心和靈魂。國際私法是調(diào)整含有涉外因素的民商事法律關(guān)系的,而沖突法就是一種主要的調(diào)整方法,通過適用沖突法規(guī)范找到該民商事法律關(guān)系應(yīng)受何國實體法調(diào)整,從而確定當(dāng)事人具體的權(quán)利義務(wù)關(guān)系。之所以稱之為沖突法,是因為它的適用在于解決各國之間(包括各區(qū)域之間)的民商事法律沖突問題。在國際私法發(fā)展的歷史進程中,沖突法理論的重要地位和深厚基礎(chǔ)都是毋庸置疑的,然而若將沖突法納入整個法學(xué)體系中,它的法理學(xué)基礎(chǔ)似乎就不那么清晰明確了,以至于法學(xué)界各學(xué)者觀點莫衷一是。本文通過對現(xiàn)有的關(guān)于沖突法性質(zhì)的理論觀點進行再認(rèn)識,旨在探尋沖突法真正的法理學(xué)基礎(chǔ),明確其法理地位,以求拋磚引玉,求教于專家。

一、問題的提出與現(xiàn)有觀點

傳統(tǒng)沖突法理論認(rèn)為,沖突法是一種特殊的法律規(guī)范,是指明某一國際民商事法律關(guān)系應(yīng)適用何國法律的規(guī)范,因此又被稱為法律適用規(guī)范或法律選擇規(guī)范。它具有特殊的邏輯結(jié)構(gòu),由“范圍”和“系屬”兩部分要素構(gòu)成。

而傳統(tǒng)的法理學(xué)理論認(rèn)為,法律規(guī)范是一種社會規(guī)范,是由國家制定或認(rèn)可,具有特定內(nèi)在結(jié)構(gòu)并以法律條文或其他形式表現(xiàn)出來的一般行為規(guī)則。法律規(guī)范包括實體規(guī)范和程序規(guī)范兩大類,規(guī)范本身通常由三個部分組成,即假定、處理、制裁,它們構(gòu)成法律規(guī)范的邏輯結(jié)構(gòu)。

可見,傳統(tǒng)的沖突法理論雖然把沖突法界定為法律規(guī)范,但是沖突法本身的特征卻沒有一樣是符合法律規(guī)范的,甚至是相左的。試問如此認(rèn)定沖突法性質(zhì)的法理學(xué)基礎(chǔ)何在?一個沒有法理基礎(chǔ)的沖突法理論又如何能在博大的法學(xué)體系里站住腳跟,在理論乃至實踐中發(fā)揮它應(yīng)有的作用呢?有鑒于此,筆者也查閱了許多相關(guān)資料,越來越多的學(xué)者開始關(guān)注這一問題,并形成了如下幾種主要的觀點:

一種觀點認(rèn)為,傳統(tǒng)意義上的法律規(guī)范所包含的范圍已經(jīng)不全面。在法理學(xué)中,應(yīng)該把法律規(guī)范分為法律規(guī)則和特殊的法律規(guī)范。法律規(guī)則就是那些包括規(guī)定權(quán)利、義務(wù)、責(zé)任標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)則的規(guī)范,而特殊的法律規(guī)范則包括法律選擇規(guī)范、法律適用規(guī)范,還有一些定義性、解釋性的法律規(guī)范,沖突規(guī)范就是其中的法律選擇規(guī)范。

另一種觀點雖然也否認(rèn)現(xiàn)有法理學(xué)理論的不足和相對滯后,但是卻認(rèn)為沖突法并不是什么特殊的法律規(guī)范,而就是一般法律規(guī)范中的法律規(guī)則。作為邏輯上周延的沖突規(guī)范,仍然具備法律規(guī)范邏輯結(jié)構(gòu)的三要素:“假定”體現(xiàn)在“范圍”部分,同時還包括隱含的“涉外因素”;“處理”體現(xiàn)在“系屬”部分;“后果”則體現(xiàn)在其他法律條文之中。

最近幾年,似乎又有一種新的認(rèn)識日趨成為主流觀點。這種觀點認(rèn)為沖突法的性質(zhì)不是法律規(guī)則,而是法的技術(shù)性規(guī)范。法的技術(shù)性規(guī)范是指那些不能單獨調(diào)整某一社會關(guān)系,即本身并不規(guī)定權(quán)利和義務(wù),但為調(diào)整社會關(guān)系的法律規(guī)則適用所需的那些法律規(guī)范的總稱。也就是說,這種觀點并不否認(rèn)沖突法是法律規(guī)范,只是不是法律規(guī)則或者什么特殊的法律規(guī)范,而明確其為法的技術(shù)性規(guī)范。

二、質(zhì)疑與再認(rèn)識

綜合以上幾種主要的關(guān)于沖突法性質(zhì)的理論論述,我們不難發(fā)現(xiàn)這種理論上的糾纏不清是源于學(xué)界并未深入研究有關(guān)沖突法的一些法理學(xué)基礎(chǔ)問題,比如究竟沖突法到底是一種什么法?是法律規(guī)范?法律規(guī)則?法的技術(shù)性規(guī)范?抑或是其他性質(zhì)?只有搞明白了這些基本問題,才能為沖突法找到其法理學(xué)基礎(chǔ),從而更加完善我國的國際私法乃至整個法學(xué)體系。而若只一味關(guān)注部門法內(nèi)部關(guān)系,卻忽略整個法律體系框架內(nèi)法律之間關(guān)系,則自然阻礙了我們對沖突法性質(zhì)的法理思考。因此,我們有必要先從法理學(xué)的角度來認(rèn)識這些基本的法律概念,然后再更好地重新認(rèn)識沖突法的性質(zhì)問題。

(一)法律概念的再認(rèn)識

在現(xiàn)代漢語詞典中,規(guī)范一詞的含義是明文規(guī)定或約定俗成的標(biāo)準(zhǔn),如技術(shù)規(guī)范、行為規(guī)范。以法律的形式明文規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),即為法律規(guī)范。由于法律對于一般人的行為的規(guī)范性、普遍性以及強制性等特征,人們往往把法律稱之為法律規(guī)范,并用法律規(guī)范來代指整個法律。正是在這個意義上,沖突法與沖突規(guī)范往往被人們等同視之。然而從法的構(gòu)成要素角度來說,簡單地把沖突法視為沖突規(guī)范的表述是不盡嚴(yán)謹(jǐn)合理的。筆者認(rèn)為,學(xué)者們習(xí)慣將沖突法表述為沖突規(guī)范,僅僅是在肯定沖突法的社會規(guī)范作用,但這并不代表沖突法在性質(zhì)上就是法律規(guī)范。因為法律規(guī)范是一個法理學(xué)概念,它有自己的法理意義和邏輯構(gòu)成。

規(guī)則的含義則是規(guī)定出來供大家共同遵守的條例和章程,如行為規(guī)則,游戲規(guī)則。以法律的形式規(guī)定出來的規(guī)則就是法律規(guī)則。從漢語本意上,法律規(guī)則和法律規(guī)范表達的基本是同一個意思,甚至在我國的相關(guān)法學(xué)著作中,這兩個詞語也往往是相互通用的。而在西方法理學(xué)中,法律規(guī)范則是法律規(guī)則的上位概念,西方法學(xué)界不僅將這兩個概念加以區(qū)分,而且認(rèn)為法律規(guī)則僅僅是法律規(guī)范中的一個要素。凱爾森就提出:最好不要把法的規(guī)范與法的規(guī)則混淆起來,因為法的創(chuàng)制權(quán)威所制定的法的規(guī)范是規(guī)定性的;法學(xué)所陳述的法的規(guī)則卻是敘述性的。近年來,受現(xiàn)代西方法理學(xué)的影響,我國學(xué)者也多主張法律規(guī)范是由法律概念、法律原則和法律規(guī)則三要素構(gòu)成。

(二)法律性質(zhì)的再認(rèn)識

在法理學(xué)上,沖突法并不符合法律規(guī)范的定義和構(gòu)成,因為它既不是一個單純的法律概念,也不是抽象的法律原則,更不屬于法律規(guī)則,它應(yīng)該是法的技術(shù)性規(guī)定。

首先,沖突法一定不是一個單純的法律概念或一個僅具有指導(dǎo)性意義的法律原則。法律概念只是對法律用語所進行的立法解釋,法律原則是調(diào)整某一領(lǐng)域或全部社會關(guān)系的概括性的,穩(wěn)定性的法律原理和準(zhǔn)則,而沖突法則是源于不可避免的法律沖突,一般來說,只要兩個法律對同一問題做了不同規(guī)定,而當(dāng)某種事實又將這些不同的法律規(guī)定聯(lián)系在一起時,法律沖突便會發(fā)生。經(jīng)濟和科技的飛速發(fā)展,加劇了人們在法律上的交往和聯(lián)系,同時也加劇了這種法律沖突的凸顯。為了解決法律沖突 帶來的法律適用上的難題,法學(xué)家們早在13世紀(jì)的時候就創(chuàng)造出了這種特殊的解決方式——沖突法,即規(guī)定當(dāng)出現(xiàn)法律沖突時應(yīng)如何選擇適用法律的法。因此,沖突法遠不是一個法律概念或法律原則所能涵蓋的,它是法學(xué)家們創(chuàng)造性地應(yīng)用法律的具體體現(xiàn),反映著法學(xué)本身的發(fā)展變遷。

其次,沖突法也不是法律規(guī)范中的法律規(guī)則。法律規(guī)則是對某種事實狀態(tài)的法律意義或法律效果作出的明確規(guī)定,是具體規(guī)定當(dāng)事人的某種權(quán)利、義務(wù)或責(zé)任的產(chǎn)生、變更或消滅的法律規(guī)范,具有極強的明確性和普適性。法律規(guī)則還有一套嚴(yán)密的邏輯結(jié)構(gòu),盡管國內(nèi)外學(xué)者有“三要素說”(假定條件、行為模式和法律后果)、“兩要素說”(行為模式和法律后果)、“新三要素說”(假定、處理、法律后果)等不同見解,但都不外乎承認(rèn)法律規(guī)則有其特定嚴(yán)謹(jǐn)?shù)倪壿嫿Y(jié)構(gòu)。比如《合同法》第107條:當(dāng)事人一方不履行合同義務(wù)或履行合同義務(wù)不符合約定的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)繼續(xù)履行、采取補救措施或者賠償損失等違約責(zé)任。這就是一條包含完整的三要素邏輯結(jié)構(gòu)的法律規(guī)則,其中當(dāng)事人雙方存在合同關(guān)系是假定條件),一方不履行合同或履行不合約定是行為模式,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任是法律后果。而在沖突法理論里,沖突法是知名某一國際民商事關(guān)系應(yīng)適用何種法律的法,是選擇適用法律的法。以我國為例,2011年新出臺的《涉外民事關(guān)系法律適用法》就是我國的沖突法,它用以指導(dǎo)我國在涉外民事關(guān)系存在法律沖突時,如何選擇適用法律的問題。如該法第23條規(guī)定:夫妻人身關(guān)系,適用共同經(jīng)常居所地法律;沒有共同經(jīng)常居所地的,適用共同國籍國法律。也就是說,當(dāng)法官處理涉外夫妻人身關(guān)系案件時,在法律適用方面,首選的應(yīng)該是夫妻的共同經(jīng)常居所地法律,其次才是共同國籍國法律。至于法律如何規(guī)定夫妻雙方的具體權(quán)利義務(wù)則不在本法的調(diào)整范圍之內(nèi)。沖突法里類似這樣的法條占絕大多數(shù),從性質(zhì)上說,它更像是為法官設(shè)立的裁判準(zhǔn)則,缺少法律規(guī)則具有的普遍性,同時多了一些專業(yè)性,這也是《涉外民事關(guān)系法律適用法》的普及性遠不及《民法》、《刑法》等法律規(guī)范的原因所在。從結(jié)構(gòu)上說,它是由“范圍”和“系屬”兩部分構(gòu)成,前者是該法條所要調(diào)整的國際民商事法律關(guān)系或所要解決的法律問題,如上例中的“夫妻人身關(guān)系”;后者是該法律關(guān)系或法律問題所應(yīng)適用的法律,如上例中的“共同經(jīng)常居所地法律”和“共同國籍國法律”。這和法律規(guī)則的“兩要素”或“三要素”的邏輯結(jié)構(gòu)也不是完全一致的。如果說“假定”體現(xiàn)在“范圍”部分,同時還包括隱含的“涉外因素”還勉強說的過去的話,那么在沖突法的法條里實在找不到所謂的“行為模式”或者“法律后果”部分。

最后,沖突法應(yīng)該屬于法的技術(shù)性規(guī)定。法的技術(shù)性規(guī)定是指創(chuàng)制和適用法律規(guī)范時必須應(yīng)用的專門技術(shù)知識和方法,是法律文件中的技術(shù)性事項,涉及的內(nèi)容主要有法的生效時間、法的溯及力問題、法律解釋權(quán)、憲法中有關(guān)國旗國徽國歌等的規(guī)定。法的技術(shù)性規(guī)定是法的構(gòu)成要素之一,它不同于法的技術(shù)性規(guī)范。雖一字之差,但它們二者所屬的法理學(xué)范疇已大不相同。在法理學(xué)中,法的概念要高于法律規(guī)范的概念,而法的技術(shù)性規(guī)定是與法律規(guī)范一樣,同屬法的構(gòu)成要素之一,但法的技術(shù)性規(guī)范則是法律規(guī)范的下位概念,僅屬于法律規(guī)范的一種。之所以說法的技術(shù)性規(guī)定是法的要素之一,是因為如果沒有法的技術(shù)性規(guī)定,法律規(guī)范在執(zhí)行和適用時就會遇到各種各樣的困難,有損法律的尊嚴(yán)。比如幾乎每部法律的附則部分都會規(guī)定該法的生效時間,這種法條當(dāng)然不是什么法律概念、法律原則或法律規(guī)則等法律規(guī)范,但是如果沒有這樣的規(guī)定也會使該部法律的適用出現(xiàn)各種問題,因此它也是法的構(gòu)成要素之一,只是法的技術(shù)性規(guī)定而已。這種條文一般在一部法律里面所占的比重很小,因此往往會被人們忽略,并不足以影響整部法律里大多數(shù)法條法律規(guī)范的性質(zhì)。所不同的是,在沖突法里,這種規(guī)定技術(shù)性事項的法條則是占絕大多數(shù)的,因為沖突法本身就是通過“系屬”中的“連結(jié)點”的指引,指導(dǎo)和輔助法官找到該“范圍”所應(yīng)適用的規(guī)定當(dāng)事人具體權(quán)利義務(wù)的法律規(guī)范的法。正是“連結(jié)點”的這種橋梁和紐帶作用使沖突法素有“橋梁法”之稱,而這也更體現(xiàn)了沖突法法條的技術(shù)性特點。因此,沖突法的性質(zhì)應(yīng)當(dāng)由其中的大多數(shù)法條的性質(zhì)決定,它是法的要素中的技術(shù)性規(guī)定。

三、結(jié)論

綜上,筆者認(rèn)為,沖突法既非法律規(guī)范中的法律規(guī)則,也非一種特殊的法律規(guī)范,或者叫法的技術(shù)性規(guī)范,從法的構(gòu)成要素上來說,它就是一種法的技術(shù)性規(guī)定。學(xué)界之所以叫沖突法為沖突規(guī)范,并非是從嚴(yán)格意義上的法理學(xué)基礎(chǔ)上分析得出沖突法就是一種法律規(guī)范,而僅僅是從承認(rèn)沖突法作為法律是一種社會規(guī)范的角度來說的,確切地說,我們應(yīng)該稱之為沖突法規(guī)范可能更為合理,以區(qū)別于法理學(xué)中的法律規(guī)范的概念。

參考文獻:

[1]韓德培.國際私法.北京:高等教育出版社.2007.

[2]肖永平.法理學(xué)視野下的沖突法.北京:高等教育出版社.2008.

[3]孫建設(shè),陳哲.沖突規(guī)范對法理學(xué)的貢獻.法制天地.2011.

[4]駱芳菲.沖突規(guī)范結(jié)構(gòu)的法理學(xué)思考.時代經(jīng)貿(mào).2010.

[5]張曉東,董金鑫.沖突法性質(zhì)、歸屬的法理學(xué)分析——對國際私法的調(diào)整方法和范圍的反思.法治研究.2010.

[6]凱爾森.法與國家的一般理論.中國大百科全書出版社.1996.

[7]張文顯.法理學(xué).高等教育出版社.2003.

篇3

論文關(guān)鍵詞 沖突法 沖突規(guī)范 法律規(guī)范 法的技術(shù)性規(guī)定

沖突法是國際私法的特有研究范疇,是國際私法的核心和靈魂。國際私法是調(diào)整含有涉外因素的民商事法律關(guān)系的,而沖突法就是一種主要的調(diào)整方法,通過適用沖突法規(guī)范找到該民商事法律關(guān)系應(yīng)受何國實體法調(diào)整,從而確定當(dāng)事人具體的權(quán)利義務(wù)關(guān)系。之所以稱之為沖突法,是因為它的適用在于解決各國之間(包括各區(qū)域之間)的民商事法律沖突問題。在國際私法發(fā)展的歷史進程中,沖突法理論的重要地位和深厚基礎(chǔ)都是毋庸置疑的,然而若將沖突法納入整個法學(xué)體系中,它的法理學(xué)基礎(chǔ)似乎就不那么清晰明確了,以至于法學(xué)界各學(xué)者觀點莫衷一是。本文通過對現(xiàn)有的關(guān)于沖突法性質(zhì)的理論觀點進行再認(rèn)識,旨在探尋沖突法真正的法理學(xué)基礎(chǔ),明確其法理地位,以求拋磚引玉,求教于專家。

一、問題的提出與現(xiàn)有觀點

傳統(tǒng)沖突法理論認(rèn)為,沖突法是一種特殊的法律規(guī)范,是指明某一國際民商事法律關(guān)系應(yīng)適用何國法律的規(guī)范,因此又被稱為法律適用規(guī)范或法律選擇規(guī)范。它具有特殊的邏輯結(jié)構(gòu),由“范圍”和“系屬”兩部分要素構(gòu)成。

而傳統(tǒng)的法理學(xué)理論認(rèn)為,法律規(guī)范是一種社會規(guī)范,是由國家制定或認(rèn)可,具有特定內(nèi)在結(jié)構(gòu)并以法律條文或其他形式表現(xiàn)出來的一般行為規(guī)則。法律規(guī)范包括實體規(guī)范和程序規(guī)范兩大類,規(guī)范本身通常由三個部分組成,即假定、處理、制裁,它們構(gòu)成法律規(guī)范的邏輯結(jié)構(gòu)。

可見,傳統(tǒng)的沖突法理論雖然把沖突法界定為法律規(guī)范,但是沖突法本身的特征卻沒有一樣是符合法律規(guī)范的,甚至是相左的。試問如此認(rèn)定沖突法性質(zhì)的法理學(xué)基礎(chǔ)何在?一個沒有法理基礎(chǔ)的沖突法理論又如何能在博大的法學(xué)體系里站住腳跟,在理論乃至實踐中發(fā)揮它應(yīng)有的作用呢?有鑒于此,筆者也查閱了許多相關(guān)資料,越來越多的學(xué)者開始關(guān)注這一問題,并形成了如下幾種主要的觀點:

一種觀點認(rèn)為,傳統(tǒng)意義上的法律規(guī)范所包含的范圍已經(jīng)不全面。在法理學(xué)中,應(yīng)該把法律規(guī)范分為法律規(guī)則和特殊的法律規(guī)范。法律規(guī)則就是那些包括規(guī)定權(quán)利、義務(wù)、責(zé)任標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)則的規(guī)范,而特殊的法律規(guī)范則包括法律選擇規(guī)范、法律適用規(guī)范,還有一些定義性、解釋性的法律規(guī)范,沖突規(guī)范就是其中的法律選擇規(guī)范。

另一種觀點雖然也否認(rèn)現(xiàn)有法理學(xué)理論的不足和相對滯后,但是卻認(rèn)為沖突法并不是什么特殊的法律規(guī)范,而就是一般法律規(guī)范中的法律規(guī)則。作為邏輯上周延的沖突規(guī)范,仍然具備法律規(guī)范邏輯結(jié)構(gòu)的三要素:“假定”體現(xiàn)在“范圍”部分,同時還包括隱含的“涉外因素”;“處理”體現(xiàn)在“系屬”部分;“后果”則體現(xiàn)在其他法律條文之中。

最近幾年,似乎又有一種新的認(rèn)識日趨成為主流觀點。這種觀點認(rèn)為沖突法的性質(zhì)不是法律規(guī)則,而是法的技術(shù)性規(guī)范。法的技術(shù)性規(guī)范是指那些不能單獨調(diào)整某一社會關(guān)系,即本身并不規(guī)定權(quán)利和義務(wù),但為調(diào)整社會關(guān)系的法律規(guī)則適用所需的那些法律規(guī)范的總稱。也就是說,這種觀點并不否認(rèn)沖突法是法律規(guī)范,只是不是法律規(guī)則或者什么特殊的法律規(guī)范,而明確其為法的技術(shù)性規(guī)范。

二、質(zhì)疑與再認(rèn)識

綜合以上幾種主要的關(guān)于沖突法性質(zhì)的理論論述,我們不難發(fā)現(xiàn)這種理論上的糾纏不清是源于學(xué)界并未深入研究有關(guān)沖突法的一些法理學(xué)基礎(chǔ)問題,比如究竟沖突法到底是一種什么法?是法律規(guī)范?法律規(guī)則?法的技術(shù)性規(guī)范?抑或是其他性質(zhì)?只有搞明白了這些基本問題,才能為沖突法找到其法理學(xué)基礎(chǔ),從而更加完善我國的國際私法乃至整個法學(xué)體系。而若只一味關(guān)注部門法內(nèi)部關(guān)系,卻忽略整個法律體系框架內(nèi)法律之間關(guān)系,則自然阻礙了我們對沖突法性質(zhì)的法理思考。因此,我們有必要先從法理學(xué)的角度來認(rèn)識這些基本的法律概念,然后再更好地重新認(rèn)識沖突法的性質(zhì)問題。

(一)法律概念的再認(rèn)識

在現(xiàn)代漢語詞典中,規(guī)范一詞的含義是明文規(guī)定或約定俗成的標(biāo)準(zhǔn),如技術(shù)規(guī)范、行為規(guī)范。以法律的形式明文規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),即為法律規(guī)范。由于法律對于一般人的行為的規(guī)范性、普遍性以及強制性等特征,人們往往把法律稱之為法律規(guī)范,并用法律規(guī)范來代指整個法律。正是在這個意義上,沖突法與沖突規(guī)范往往被人們等同視之。然而從法的構(gòu)成要素角度來說,簡單地把沖突法視為沖突規(guī)范的表述是不盡嚴(yán)謹(jǐn)合理的。筆者認(rèn)為,學(xué)者們習(xí)慣將沖突法表述為沖突規(guī)范,僅僅是在肯定沖突法的社會規(guī)范作用,但這并不代表沖突法在性質(zhì)上就是法律規(guī)范。因為法律規(guī)范是一個法理學(xué)概念,它有自己的法理意義和邏輯構(gòu)成。

規(guī)則的含義則是規(guī)定出來供大家共同遵守的條例和章程,如行為規(guī)則,游戲規(guī)則。以法律的形式規(guī)定出來的規(guī)則就是法律規(guī)則。從漢語本意上,法律規(guī)則和法律規(guī)范表達的基本是同一個意思,甚至在我國的相關(guān)法學(xué)著作中,這兩個詞語也往往是相互通用的。而在西方法理學(xué)中,法律規(guī)范則是法律規(guī)則的上位概念,西方法學(xué)界不僅將這兩個概念加以區(qū)分,而且認(rèn)為法律規(guī)則僅僅是法律規(guī)范中的一個要素。凱爾森就提出:最好不要把法的規(guī)范與法的規(guī)則混淆起來,因為法的創(chuàng)制權(quán)威所制定的法的規(guī)范是規(guī)定性的;法學(xué)所陳述的法的規(guī)則卻是敘述性的。近年來,受現(xiàn)代西方法理學(xué)的影響,我國學(xué)者也多主張法律規(guī)范是由法律概念、法律原則和法律規(guī)則三要素構(gòu)成。

(二)法律性質(zhì)的再認(rèn)識

在法理學(xué)上,沖突法并不符合法律規(guī)范的定義和構(gòu)成,因為它既不是一個單純的法律概念,也不是抽象的法律原則,更不屬于法律規(guī)則,它應(yīng)該是法的技術(shù)性規(guī)定。

首先,沖突法一定不是一個單純的法律概念或一個僅具有指導(dǎo)性意義的法律原則。法律概念只是對法律用語所進行的立法解釋,法律原則是調(diào)整某一領(lǐng)域或全部社會關(guān)系的概括性的,穩(wěn)定性的法律原理和準(zhǔn)則,而沖突法則是源于不可避免的法律沖突,一般來說,只要兩個法律對同一問題做了不同規(guī)定,而當(dāng)某種事實又將這些不同的法律規(guī)定聯(lián)系在一起時,法律沖突便會發(fā)生。經(jīng)濟和科技的飛速發(fā)展,加劇了人們在法律上的交往和聯(lián)系,同時也加劇了這種法律沖突的凸顯。為了解決法律沖突帶來的法律適用上的難題,法學(xué)家們早在13世紀(jì)的時候就創(chuàng)造出了這種特殊的解決方式——沖突法,即規(guī)定當(dāng)出現(xiàn)法律沖突時應(yīng)如何選擇適用法律的法。因此,沖突法遠不是一個法律概念或法律原則所能涵蓋的,它是法學(xué)家們創(chuàng)造性地應(yīng)用法律的具體體現(xiàn),反映著法學(xué)本身的發(fā)展變遷。

其次,沖突法也不是法律規(guī)范中的法律規(guī)則。法律規(guī)則是對某種事實狀態(tài)的法律意義或法律效果作出的明確規(guī)定,是具體規(guī)定當(dāng)事人的某種權(quán)利、義務(wù)或責(zé)任的產(chǎn)生、變更或消滅的法律規(guī)范,具有極強的明確性和普適性。法律規(guī)則還有一套嚴(yán)密的邏輯結(jié)構(gòu),盡管國內(nèi)外學(xué)者有“三要素說”(假定條件、行為模式和法律后果)、“兩要素說”(行為模式和法律后果)、“新三要素說”(假定、處理、法律后果)等不同見解,但都不外乎承認(rèn)法律規(guī)則有其特定嚴(yán)謹(jǐn)?shù)倪壿嫿Y(jié)構(gòu)。比如《合同法》第107條:當(dāng)事人一方不履行合同義務(wù)或履行合同義務(wù)不符合約定的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)繼續(xù)履行、采取補救措施或者賠償損失等違約責(zé)任。這就是一條包含完整的三要素邏輯結(jié)構(gòu)的法律規(guī)則,其中當(dāng)事人雙方存在合同關(guān)系是假定條件),一方不履行合同或履行不合約定是行為模式,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任是法律后果。而在沖突法理論里,沖突法是知名某一國際民商事關(guān)系應(yīng)適用何種法律的法,是選擇適用法律的法。以我國為例,2011年新出臺的《涉外民事關(guān)系法律適用法》就是我國的沖突法,它用以指導(dǎo)我國在涉外民事關(guān)系存在法律沖突時,如何選擇適用法律的問題。如該法第23條規(guī)定:夫妻人身關(guān)系,適用共同經(jīng)常居所地法律;沒有共同經(jīng)常居所地的,適用共同國籍國法律。也就是說,當(dāng)法官處理涉外夫妻人身關(guān)系案件時,在法律適用方面,首選的應(yīng)該是夫妻的共同經(jīng)常居所地法律,其次才是共同國籍國法律。至于法律如何規(guī)定夫妻雙方的具體權(quán)利義務(wù)則不在本法的調(diào)整范圍之內(nèi)。沖突法里類似這樣的法條占絕大多數(shù),從性質(zhì)上說,它更像是為法官設(shè)立的裁判準(zhǔn)則,缺少法律規(guī)則具有的普遍性,同時多了一些專業(yè)性,這也是《涉外民事關(guān)系法律適用法》的普及性遠不及《民法》、《刑法》等法律規(guī)范的原因所在。從結(jié)構(gòu)上說,它是由“范圍”和“系屬”兩部分構(gòu)成,前者是該法條所要調(diào)整的國際民商事法律關(guān)系或所要解決的法律問題,如上例中的“夫妻人身關(guān)系”;后者是該法律關(guān)系或法律問題所應(yīng)適用的法律,如上例中的“共同經(jīng)常居所地法律”和“共同國籍國法律”。這和法律規(guī)則的“兩要素”或“三要素”的邏輯結(jié)構(gòu)也不是完全一致的。如果說“假定”體現(xiàn)在“范圍”部分,同時還包括隱含的“涉外因素”還勉強說的過去的話,那么在沖突法的法條里實在找不到所謂的“行為模式”或者“法律后果”部分。

最后,沖突法應(yīng)該屬于法的技術(shù)性規(guī)定。法的技術(shù)性規(guī)定是指創(chuàng)制和適用法律規(guī)范時必須應(yīng)用的專門技術(shù)知識和方法,是法律文件中的技術(shù)性事項,涉及的內(nèi)容主要有法的生效時間、法的溯及力問題、法律解釋權(quán)、憲法中有關(guān)國旗國徽國歌等的規(guī)定。法的技術(shù)性規(guī)定是法的構(gòu)成要素之一,它不同于法的技術(shù)性規(guī)范。雖一字之差,但它們二者所屬的法理學(xué)范疇已大不相同。在法理學(xué)中,法的概念要高于法律規(guī)范的概念,而法的技術(shù)性規(guī)定是與法律規(guī)范一樣,同屬法的構(gòu)成要素之一,但法的技術(shù)性規(guī)范則是法律規(guī)范的下位概念,僅屬于法律規(guī)范的一種。之所以說法的技術(shù)性規(guī)定是法的要素之一,是因為如果沒有法的技術(shù)性規(guī)定,法律規(guī)范在執(zhí)行和適用時就會遇到各種各樣的困難,有損法律的尊嚴(yán)。比如幾乎每部法律的附則部分都會規(guī)定該法的生效時間,這種法條當(dāng)然不是什么法律概念、法律原則或法律規(guī)則等法律規(guī)范,但是如果沒有這樣的規(guī)定也會使該部法律的適用出現(xiàn)各種問題,因此它也是法的構(gòu)成要素之一,只是法的技術(shù)性規(guī)定而已。這種條文一般在一部法律里面所占的比重很小,因此往往會被人們忽略,并不足以影響整部法律里大多數(shù)法條法律規(guī)范的性質(zhì)。所不同的是,在沖突法里,這種規(guī)定技術(shù)性事項的法條則是占絕大多數(shù)的,因為沖突法本身就是通過“系屬”中的“連結(jié)點”的指引,指導(dǎo)和輔助法官找到該“范圍”所應(yīng)適用的規(guī)定當(dāng)事人具體權(quán)利義務(wù)的法律規(guī)范的法。正是“連結(jié)點”的這種橋梁和紐帶作用使沖突法素有“橋梁法”之稱,而這也更體現(xiàn)了沖突法法條的技術(shù)性特點。因此,沖突法的性質(zhì)應(yīng)當(dāng)由其中的大多數(shù)法條的性質(zhì)決定,它是法的要素中的技術(shù)性規(guī)定。

篇4

論文關(guān)鍵詞 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 技術(shù)法規(guī) 法律規(guī)范

一、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的含義

在我國,關(guān)于技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的含義主要有以下幾種代表性說法:

1.GB39351—83《標(biāo)準(zhǔn)化基本術(shù)語第一部分》,將標(biāo)準(zhǔn)定義為:“對重復(fù)性事物和概念所作的統(tǒng)一規(guī)定。它以科學(xué)技術(shù)和實踐經(jīng)驗的綜合成果為基礎(chǔ),經(jīng)有關(guān)方面協(xié)商一致,由主管機構(gòu)批準(zhǔn),以特定形式,作為共同遵守的準(zhǔn)則和依據(jù)?!?/p>

2.《標(biāo)準(zhǔn)化和有關(guān)領(lǐng)域的通用術(shù)語第1部分:基本術(shù)語》(GB/T3935.1—1996):“標(biāo)準(zhǔn)是指為在一定的范圍內(nèi)獲得最佳秩序,對活動或其結(jié)果規(guī)定共同的和重復(fù)使用的規(guī)則、導(dǎo)則或特性的文件。該文件經(jīng)協(xié)商一致制定并經(jīng)一個公認(rèn)機構(gòu)的批準(zhǔn)。標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)以科學(xué)、技術(shù)和經(jīng)驗的綜合成果為基礎(chǔ),以促進最佳社會效益為目的?!?/p>

3.GB—T20000.1—2002《標(biāo)準(zhǔn)化工作指南第1部分通用詞匯》:

標(biāo)準(zhǔn)是指:“為了在一定的范圍內(nèi)獲得最佳秩序,經(jīng)協(xié)商一致制定并由公認(rèn)機構(gòu)批準(zhǔn),共同使用的和重復(fù)使用的一種規(guī)范性文件。(注:標(biāo)準(zhǔn)宜以科學(xué)、技術(shù)和經(jīng)驗的綜合成果為基礎(chǔ),以促進最佳的共同效益為目的)

另外該指南還指出定義了“可公開獲得的標(biāo)準(zhǔn)”,即:“作為標(biāo)準(zhǔn),它們可以公開獲得,以及必要時可通過修正或修訂以保持與最新技術(shù)水平同步,所以,國際標(biāo)準(zhǔn)、區(qū)域標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和地方標(biāo)準(zhǔn)可視為公認(rèn)的技術(shù)規(guī)則。

二、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)法規(guī)、強制性標(biāo)準(zhǔn)

WTO《技術(shù)性貿(mào)易壁壘協(xié)議》將技術(shù)性貿(mào)易壁壘分為技術(shù)法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和合格評定程序。

(一)技術(shù)法規(guī)

技術(shù)法規(guī)是規(guī)定強制執(zhí)行的產(chǎn)品特性或其相關(guān)工藝和生產(chǎn)方法,包括可適用的管理規(guī)定在內(nèi)的文件,如有關(guān)產(chǎn)品、工藝或生產(chǎn)方法的專門術(shù)語、符號、包裝、標(biāo)志或標(biāo)簽要求。

(二)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)是經(jīng)公認(rèn)機構(gòu)批準(zhǔn)的、規(guī)定非強制執(zhí)行的、供通用或反復(fù)使用的產(chǎn)品或相關(guān)工藝和生產(chǎn)方法的規(guī)則、指南或特性的文件。可見技術(shù)法規(guī)與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)性質(zhì)不同,其關(guān)鍵區(qū)別是前者具強制性,而后者是非強制性的。

ISO/IEC導(dǎo)則第2部分(1996年版)強制性標(biāo)準(zhǔn)一詞首次出現(xiàn)是在該導(dǎo)則第11章“法規(guī)中的標(biāo)準(zhǔn)引用”的第11.4條,其含義是“借助于法律或在法規(guī)中專門引用而強制性地應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)”。這表明,國際上的標(biāo)準(zhǔn)具有的強制作用來源于法律規(guī)定或法規(guī)引用,不是標(biāo)準(zhǔn)本身。

但是,1988年《中華人民共和國標(biāo)準(zhǔn)化法》第七條規(guī)定:“國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)分為強制性標(biāo)準(zhǔn)和推薦性標(biāo)準(zhǔn)。保障人體健康,人身、財產(chǎn)安全的標(biāo)準(zhǔn)和法律、行政法規(guī)規(guī)定強制執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)是強制性標(biāo)準(zhǔn),其他標(biāo)準(zhǔn)是推薦性標(biāo)準(zhǔn)。這就表明了強制性標(biāo)準(zhǔn)在強制性方面就等同于技術(shù)法規(guī)。只是在效力位階上尚未達到法規(guī)的地位,而僅僅是一種規(guī)范性文件。但是這并不影響其法律規(guī)范的性質(zhì)。

省、自治區(qū)、直轄市標(biāo)準(zhǔn)化行政主管部門制定的工業(yè)產(chǎn)品的安全、衛(wèi)生要求的地方標(biāo)準(zhǔn),在本行政區(qū)域內(nèi)是強制性標(biāo)準(zhǔn)。對于強制性標(biāo)準(zhǔn)的效力,該法第十四條規(guī)定:“強制性標(biāo)準(zhǔn),必須執(zhí)行。不符合強制性標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品,禁止生產(chǎn)、銷售和進口。推薦性標(biāo)準(zhǔn),國家鼓勵企業(yè)自愿采用。并且該法第四章規(guī)定了相應(yīng)的法律責(zé)任,例如該法第二十條規(guī)定:“生產(chǎn)、銷售、進口不符合強制性標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品的,由法律、行政法規(guī)規(guī)定的行政主管部門依法處理,法律、行政法規(guī)未作規(guī)定的,由工商行政管理部門沒收產(chǎn)品和違法所得,并處罰款;造成嚴(yán)重后果構(gòu)成犯罪的,對直接責(zé)任人員依法追究刑事責(zé)任。”由此可見我國的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與國際上技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的定義不同,并不排除技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的強制性,及以國家公權(quán)力強制某些生產(chǎn)經(jīng)營活動符合一定的技術(shù)要求。2002年的《關(guān)于加強強制性標(biāo)準(zhǔn)管理的若干規(guī)定》進一步將強制性標(biāo)準(zhǔn)或強制條文的內(nèi)容限定在下列范圍:(1)有關(guān)國家安全的技術(shù)要求;(2)保護人體健康和人身財產(chǎn)安全的要求;(3)產(chǎn)品及產(chǎn)品生產(chǎn)、儲運和使用中的安全、衛(wèi)生、環(huán)境保護等技術(shù)要求;(4)工程建設(shè)的質(zhì)量、安全、衛(wèi)生、環(huán)境保護要求及國家需要控制的工程建設(shè)的其他要求;(5)污染物排放限值和環(huán)境質(zhì)量要求;(6)保護動植物生命安全和健康的要求;(7)防止欺騙、保護消費者利益的要求;(8)維護國家經(jīng)濟秩序的重要產(chǎn)品的技術(shù)要求。該規(guī)定進一步明確了強制性標(biāo)準(zhǔn)的適用范圍。因此不能簡單地用國際上有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定套用我國的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),否認(rèn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)實際上發(fā)揮的規(guī)范作用,尤其是強制性標(biāo)準(zhǔn)具有的強制力。

三、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的性質(zhì)

在我國通說認(rèn)為法律規(guī)范由國家機關(guān)制定或認(rèn)可、由國家強制力保證其實施的一般行為規(guī)則。規(guī)范一般可分為技術(shù)規(guī)范和社會規(guī)范兩大類。法律規(guī)范是社會規(guī)范的一種。在當(dāng)前技術(shù)發(fā)展極端復(fù)雜的情況下,沒有技術(shù)規(guī)范就不可能進行生產(chǎn),違反技術(shù)規(guī)范就可能造成嚴(yán)重的后果,如導(dǎo)致生產(chǎn)者殘廢或死亡,引起爆炸、火災(zāi)和其他災(zāi)害等。因此,國家往往把遵守技術(shù)規(guī)范確定為法律義務(wù),從而成為法律規(guī)范。對違反技術(shù)規(guī)范造成的嚴(yán)重危害,要求承擔(dān)法律責(zé)任。技術(shù)規(guī)范與作為社會規(guī)范之一的法律規(guī)范既有區(qū)別又有密切的關(guān)系,法律規(guī)范可以規(guī)定有關(guān)人員負有遵守和執(zhí)行技術(shù)規(guī)范的義務(wù),并確定違反技術(shù)規(guī)范的法律責(zé)任,技術(shù)規(guī)范則成為法律規(guī)范所規(guī)定的義務(wù)的具體內(nèi)容。

基于以上理論基礎(chǔ),可以看出強制性標(biāo)準(zhǔn)完全具有法律規(guī)范的特征,是一種法律規(guī)范。但是有學(xué)者主要從法律規(guī)范的形式要件上質(zhì)疑強制性技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的法律規(guī)范屬性。有學(xué)者指出:“法律規(guī)范所以區(qū)別于其他的社會規(guī)范,并不僅在于強制力的性質(zhì)和程度、制定和實施方式、國家參與性方面,更在于其組成結(jié)構(gòu)的獨特性。法律規(guī)范總是通過一定的結(jié)構(gòu)表現(xiàn)出來,符合結(jié)構(gòu)的一切特點。當(dāng)然法律規(guī)范的結(jié)構(gòu)從不同的角度又可以作出不同的分類,從法律的語言表現(xiàn)角度,存在法律規(guī)范文法結(jié)構(gòu);從法律體系角度,存在法律規(guī)范系統(tǒng)結(jié)構(gòu);從法律規(guī)范的組成要素的關(guān)系的角度,存在法律規(guī)范的邏輯結(jié)構(gòu)。其中法律規(guī)范的邏輯結(jié)構(gòu)則是我們研究的重點?!标P(guān)于法律規(guī)范的邏輯結(jié)構(gòu),主要有兩種觀點,其中第一種是“三要素說”,該學(xué)說認(rèn)為,法律規(guī)范結(jié)構(gòu)由假定、處理和制裁三大要素組。第二種是“兩要素說”,認(rèn)為法律規(guī)范由行為模式和法律后果兩大要素組成。雖然學(xué)說存在差異,但是它們都強調(diào)了法律規(guī)范的整體性,即均應(yīng)當(dāng)包括一定的制裁因素或者法律后果在里面,也就是說沒規(guī)定法律后果的某些規(guī)范或者要求并不是法律規(guī)范,法律規(guī)范的后果是能夠在法律上成立,也就是能夠由強制力保證相關(guān)要求的實施,對違反者施加不利的后果。鑒于此,有學(xué)者認(rèn)為技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并不能構(gòu)成法律規(guī)范,因為在相關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)文本中并未規(guī)定法律后果。“從標(biāo)準(zhǔn)的外在名稱、形式、結(jié)構(gòu)和內(nèi)容,以及制定和頒布程序來看,它都不符合法律規(guī)范的外形?!?/p>

但是,一個不可爭辯的事實是,強制性標(biāo)準(zhǔn)的法律后果已經(jīng)被兜底性地規(guī)定在1988年《標(biāo)準(zhǔn)化法》之中,其第四章規(guī)定了相關(guān)的法律責(zé)任。例如第二十條規(guī)定:“生產(chǎn)、銷售、進口不符合強制性標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品的,由法律、行政法規(guī)規(guī)定的行政主管部門依法處理,法律、行政法規(guī)未作規(guī)定的,由工商行政管理部門沒收產(chǎn)品和違法所得,并處罰款;造成嚴(yán)重后果構(gòu)成犯罪的,對直接責(zé)任人員依法追究刑事責(zé)任?!庇秩绲诙粭l規(guī)定:“已經(jīng)授予認(rèn)證證書的產(chǎn)品不符合國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)而使用認(rèn)證標(biāo)志出廠銷售的,由標(biāo)準(zhǔn)化行政主管部門責(zé)令停止銷售,并處罰款;情節(jié)嚴(yán)重的,由認(rèn)證部門撤銷其認(rèn)證證書。”另外,在《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《合同法》、以及《刑法》中在認(rèn)定不合格產(chǎn)品時都援引了國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。由此可見,強制性國家標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)成為我國法律體系不可或缺的一部分,已經(jīng)成為立法、司法、執(zhí)法以及守法活動的重要指導(dǎo)。判斷強制性標(biāo)準(zhǔn)是不是法律規(guī)范不能局限于具體的標(biāo)準(zhǔn)行文本身,而應(yīng)當(dāng)將其放到整個技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)法律體系之中進行判斷。法律規(guī)范并不要求具體的規(guī)范表述中直接涵蓋所有的要素,而是可以隱含某些要素,或者援引其它法律規(guī)范進行補充,最明顯的例子就是刑法中往往存在空白刑事規(guī)范,即相關(guān)的構(gòu)成要件需要援引其它法律規(guī)范的刑法規(guī)范。“與完備刑法規(guī)范相比較而言,空白刑法規(guī)范最顯著的特征即表現(xiàn)為存在較大規(guī)范彈性,其構(gòu)成要件的完備需要援引具體的非刑事部門法律法規(guī)內(nèi)容進行規(guī)范要素判斷,才能在具體個案中實現(xiàn)構(gòu)成要件明確性?!?/p>

對技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)法律規(guī)范性質(zhì)的另一種質(zhì)疑來源于技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)制的對象。例如,有學(xué)者指出“……從本質(zhì)上講,標(biāo)準(zhǔn)和法律是兩種性質(zhì)不同的規(guī)范。標(biāo)準(zhǔn)只是一種規(guī)定事或物的技術(shù)特性或特征的技術(shù)規(guī)范,是調(diào)整人和自然之間關(guān)系的技術(shù)規(guī)則,而法律是以權(quán)利義務(wù)為內(nèi)容的調(diào)整人和人之間關(guān)系的社會規(guī)則;標(biāo)準(zhǔn)是針對‘事或物’的規(guī)則,而法律是調(diào)整人的行為關(guān)系的準(zhǔn)則;標(biāo)準(zhǔn)具有技術(shù)性、科學(xué)性、合理性和可實踐性,而法律則具有人為性、規(guī)范性、正當(dāng)性和強制性?!钡?,應(yīng)當(dāng)注意的的是,規(guī)定的事或物的特征必定是認(rèn)為的事或者物,而決不能是自然或其規(guī)律,而在規(guī)定這些事或者物的技術(shù)特征時必然會影響到與此事或者物有關(guān)的人的權(quán)利和義務(wù)。正如物權(quán)法的調(diào)整客體雖然是物,但是最終調(diào)整的還是人與人之間的關(guān)系。所以,從標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)制的對象的角度并不能否定強制性技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的法律規(guī)范屬性。技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與一般行為規(guī)范的重要區(qū)別在于,他將人們的某種行為方式或者結(jié)果予以量化來規(guī)范人們的行為。

篇5

經(jīng)濟法體系,是指由各種經(jīng)濟法部門組成的有機聯(lián)系的統(tǒng)一整體。組成經(jīng)濟法體系的經(jīng)濟法部廣應(yīng)當(dāng)是多層次的,并且是門類齊全的。

經(jīng)濟法體系不同于調(diào)整經(jīng)濟關(guān)系的規(guī)范性文件體系。后者是指由多層次、門類齊全的調(diào)整經(jīng)濟關(guān)系的規(guī)范性文件組成的有機聯(lián)系的統(tǒng)一整體。兩者的區(qū)別主要表現(xiàn)在:

1、經(jīng)濟法體系的構(gòu)成要素是經(jīng)濟法部門,調(diào)整經(jīng)濟關(guān)系的規(guī)范性文件的構(gòu)成要素是經(jīng)濟法律、法規(guī)等規(guī)范性文件。

2、組成經(jīng)濟法部門的法律規(guī)范都是經(jīng)濟法律規(guī)范,而在調(diào)整經(jīng)濟關(guān)系的規(guī)范性文件中的法律規(guī)范不一定是經(jīng)濟法律規(guī)范。當(dāng)然,兩者有一定的聯(lián)系,一方面,作為經(jīng)濟法體系構(gòu)成要素的經(jīng)濟法部門中的經(jīng)濟法律規(guī)范,一般通過調(diào)整經(jīng)濟關(guān)系的規(guī)范性文件表現(xiàn)出來;另一方面,建立經(jīng)濟法體系必然要求建立調(diào)整經(jīng)濟關(guān)系的規(guī)范性文件體系。

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篇6

2 法律規(guī)避行為的構(gòu)成要件

法律規(guī)避制度的核心是界定法律規(guī)避行為。對此有兩要素說、三要素說、四要素說,甚至有五要素說、六要素說。學(xué)界普遍將四要素說作為通說,即法律規(guī)避行為要求:①從主觀上講,當(dāng)事人有法律規(guī)避的意圖;②從規(guī)避的對象上講,被當(dāng)事人規(guī)避的法律必須是強制性或者禁止性的法律;③從行為方式上講,當(dāng)事人是通過人為地增設(shè)連結(jié)點或者改變連結(jié)點的方式來達到規(guī)避法律的目的; ④從客觀結(jié)果上講,對當(dāng)事人有利的法律得以適用。而國內(nèi)另有部分學(xué)者認(rèn)為,對一個行為構(gòu)成要件的分析應(yīng)著眼于該行為與其他行為的不同處進行辨析,從而明確該行為與其他類似行為的界限。對于法律規(guī)避行為構(gòu)成要件的分析,其核心在于甄別何種行為是法律規(guī)避行為。對此,有學(xué)者對四要素中被當(dāng)事人規(guī)避的法律必須是強制性或者禁止性的法律提出了質(zhì)疑。因為違反任意性規(guī)范并不一定帶來相應(yīng)的法律懲罰。而違反強制性規(guī)范,則必然會帶來相應(yīng)的法律后果。因此,在此處以被當(dāng)事人規(guī)避的法律必須是強制性或者禁止性的法律來對法律規(guī)避的界定是沒有意義的,這一點也不足以辨析法律規(guī)避行為與其他法律行為。對此,筆者認(rèn)為三要素說顯然更容易對法律規(guī)避行為進行明確界定。即法律規(guī)避行為的構(gòu)成要素由規(guī)避法律的意圖、增設(shè)或改變連結(jié)點、增設(shè)或改變連結(jié)點的行為使對其有利的法律得以適用三點組成。而在這三要素中,最根本的,也是法律規(guī)避行為最為突出的要素就是規(guī)避法律的意圖。規(guī)避法律的故意也被認(rèn)識是界定法律規(guī)避行為最重要的要素,因為這種故意被學(xué)界認(rèn)為是一種欺詐,而欺詐是使一切歸為無效的。

這也又可以解釋為何法律規(guī)避又被成為詐欺規(guī)避。即在鮑富萊蒙王妃離婚案中,假定王妃加入德國國籍的初衷是成為德國人而非以期以德國人的身份從而使德國法得以適用,而在成為德國人后與王子離婚, 那么這種離婚行為在很大程度上就可能是有效的。所以,即使民商事法律關(guān)系的當(dāng)事人增設(shè)或改變了連結(jié)點,而這種增設(shè)或改變恰好使得對當(dāng)事人有利的法律得以適用,但只要當(dāng)事人的這種行為不具有規(guī)避法律的故意,這種行為就不足以稱之為法律規(guī)避行為,法律的適用也就不會被否定。

3 法律規(guī)避制度的性質(zhì)與效力

3.1 法律規(guī)避制度與公共秩序保留制度間的關(guān)系

法律規(guī)避與公共秩序保留之間的關(guān)系在學(xué)界歷來存在爭議,部分學(xué)者認(rèn)為法律規(guī)避與公共秩序保留之間存在著不可逾越的鴻溝,二者是兩個完全不同的問題;而另有部分學(xué)者認(rèn)為法律規(guī)避屬于公共秩序保留的范圍,是后者的一部分。在此,筆者更傾向于贊同第二種觀點。部分學(xué)者認(rèn)為法律規(guī)避是一個獨立于公共秩序保留的問題,其差別在于二者主體不一致,進行法律規(guī)避是一種私人行為,而適用公共秩序保留則是一種國家機關(guān)的行為。這種觀點的根源在于法律規(guī)避制度與法律規(guī)避行為的混同。從二者的定義我們可以看出,法律規(guī)避行為是國際民商事法律關(guān)系當(dāng)事人,通過有計劃地制造構(gòu)成法院地沖突規(guī)范中連接因素的具體事實, 以避開本應(yīng)適用的對其不利的準(zhǔn)據(jù)法。對于此種法律規(guī)避行為,若國家予以禁止,則產(chǎn)生禁止法律規(guī)避的制度,簡稱法律規(guī)避制度。由此可以看出,無論是法律規(guī)避制度,亦或是公共秩序保留制度,二者的主體均是國家機關(guān)。在此,筆者認(rèn)為,法律規(guī)避制度與公共秩序保留制度之間并不存在巨大的差別。首先,二者的產(chǎn)生原因相同,無論是法律規(guī)避制度還是公共秩序保留制度,二者在本質(zhì)上都是為了維護本國法在公序良俗方面的需要,規(guī)避法律觸犯了法院地禁止欺詐的基本法律原則,此乃公共秩序之一面。其次,二者保護的對象一致,公共秩序保留制度是為了排除不符合自身公序良俗需要的外國法,而法律規(guī)避制度則是則意在保護本國法的正常適用,從而維護本國法的良好運轉(zhuǎn)。正因如此,國外許多國家并沒有將法律規(guī)避作為國際私法中的一項制度,而只是作為公共秩序保留的特殊情形。

3.2 法律規(guī)避制度的合理性分析

學(xué)界普遍將法律規(guī)避行為視為是一種欺詐行為,而根據(jù)欺詐使一切歸于無效原則,法律規(guī)避行為就應(yīng)當(dāng)是無效的,即非法的目的使合法的行為無效。而在此處可以看出,學(xué)界將法律規(guī)避行為默認(rèn)為是一種法律行為。而近年來,越來越多的學(xué)者開始反思法律規(guī)避行為作為法律行為的正當(dāng)性,從而對法律規(guī)避制度的合理性進一步進行討論。與其他規(guī)則體系相較,法律在調(diào)整方法上具有其特殊性。它更側(cè)重于通過對社會關(guān)系主體的外部行為進行評價來達到調(diào)整社會關(guān)系的效果。對社會關(guān)系主體的外部行為的評價應(yīng)當(dāng)是法律調(diào)整社會關(guān)系的主要媒介,在這一點上法律與道德非常不同。道德規(guī)范雖然也涉足社會關(guān)系主體的外部行為,但其調(diào)整方法是評價主體的思想動機。

簡言之,法律僅能控制一個人的外部行為,而不能約束一個人的內(nèi)心。而法律規(guī)避行為的核心要件就是當(dāng)事人規(guī)避法律的意圖,即,當(dāng)事人在外部做出了合法的增加或改變連結(jié)點的行為, 但因其特殊的內(nèi)心想法,法律即宣布此種合法行為所指引的準(zhǔn)據(jù)法無效。那么法律規(guī)避制度是否是窺見了當(dāng)事人的內(nèi)心從而作出對其所希望適用的準(zhǔn)據(jù)法的無效判決, 這種制度是否已經(jīng)逾越了法律對人行為進行約束的界限,而進入道德約束的范疇?

篇7

關(guān)鍵詞:民事法律關(guān)系;民法適用

一、民事法律關(guān)系理論概要

民事法律關(guān)系是一種社會關(guān)系,但又不是一般意義上的社會關(guān)系,而是在一般社會關(guān)系基礎(chǔ)上形成的特殊社會關(guān)系。法律關(guān)系是在法律調(diào)整社會關(guān)系后的必然產(chǎn)物,或者說是一種法律化的社會關(guān)系。在民事領(lǐng)域中,就是民事法律關(guān)系。什么是民事法律關(guān)系呢?梁慧星教授認(rèn)為:“民事法律關(guān)系,是指人類社會生活關(guān)系中,受法律所支配的關(guān)系,其本質(zhì)在于,因法律之規(guī)定而在當(dāng)事人間發(fā)生的權(quán)利義務(wù)關(guān)系?!苯浇淌谡J(rèn)為:“民事法律關(guān)系是人與人之間納入民法調(diào)整范圍的生活關(guān)系,即是人與人之間因民法調(diào)整而形成的民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系?!蔽赫皴淌谡J(rèn)為:“民事法律關(guān)系是基于民事法律事實,由民法規(guī)范調(diào)整而形成的民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系。”這也是我國民法學(xué)教材比較普遍接受和采用的民事法律關(guān)系的概念表述。

民事法律關(guān)系的構(gòu)成要素,即構(gòu)成民事法律關(guān)系的必不可少的因素。民事法律關(guān)系之構(gòu)成應(yīng)包括動和靜兩個方面,靜的要素為主體和客體。動的要素為權(quán)利義務(wù),及其變動與變動之原因。主體之間,即憑借客體以彼此聯(lián)系,聯(lián)系之內(nèi)容即為權(quán)利義務(wù)。至于此種聯(lián)系的開始,變動,消滅及其法律效果,則為權(quán)利義務(wù)之變動以及變動之原因的問題。

二、民法適用的“三段論”

民事法律關(guān)系是解析案件最基本,最有效的工具。無論多么復(fù)雜的案件,只要將案件中的法律關(guān)系分析清楚,便能找到解決問題的辦法。法官在適用法律時,應(yīng)以民事法律規(guī)范為大前提,以具體的案件事實為小前提,然后才能得出結(jié)論,既判決。這就是法律適用中的“三段論”推理方法。法律適用的邏輯思維過程構(gòu)成表示如下:

(一) 法律的發(fā)現(xiàn)

法官在適用法律的過程中,尋找大前提,也就是“找法”作業(yè),在民法的適用中,所要找的就是民法規(guī)范。民事法律規(guī)范無不體現(xiàn)著立法者所確定的抽象的民事法律關(guān)系。從宏觀上看,在法典化的國家,民法典的編制,民事法律制度的構(gòu)建都是圍繞民事法律關(guān)系來構(gòu)建的。法典的編撰者首先將民事法律關(guān)系的要素分為主體,客體,內(nèi)容,變動(法律效果),變動原因(法律事實)五個要素,然后把主體,客體,民事法律事實中的民事行為作為總則的內(nèi)容加以規(guī)定,內(nèi)容作為分則的內(nèi)容來加以規(guī)定。從某種意義上來說,所謂民法典的體系,其實就是民事法律關(guān)系的體系。只有以體系化了的民事法律關(guān)系為線索,按圖索驥,才能在泱泱數(shù)千條的民法典中找到適用于具體案件的法律規(guī)范。從微觀上看,民事法律規(guī)范由構(gòu)成要件和法律效果構(gòu)成。民事法律規(guī)范的構(gòu)成要件以民法所賦予行為人的權(quán)利和義務(wù)為中心來展開的。據(jù)此,民事法律規(guī)范分為權(quán)利性民事法律規(guī)范,義務(wù)性法律規(guī)范和復(fù)合性法律規(guī)范。而法律效果則體現(xiàn)著權(quán)利義務(wù)在當(dāng)事人的分配或再分配。體現(xiàn)了民事法律關(guān)系在民事法律事實的作用下,所發(fā)生的變動。

(二)案件事實的確定

案件事實即處于糾紛中的具體民事法律關(guān)系。案件事實的確定取向于對法律規(guī)范的評價和對案件事實的抽象,看它是否具備法律規(guī)范中的構(gòu)成要件所指稱的特征。事實上,案件事實的確定和法律規(guī)范的尋找總是在交互進行。當(dāng)獲得一個法律規(guī)范,首先必須對照生活事實,看構(gòu)成要件是否對它有意義。當(dāng)我們進行這種比較的時候,就會發(fā)現(xiàn),構(gòu)成要件對于具體的生活事實過于抽象;與此對應(yīng),具體的生活事實對于構(gòu)成要件來說就過于具體,而且摻雜了許多與構(gòu)成要件毫無關(guān)系的情況。經(jīng)過剔除,修剪一番之后,所留下的情況,仍嫌具體,無從與構(gòu)成要件對照。這時必須分析構(gòu)成要件,使它面向具體的生活事實而具體化,同時也要評價生活事實,使它面對構(gòu)成要件而類型化。其中類型化的根本方法,就是運用民事法律關(guān)系的理論,分析案件中各當(dāng)事人之間所發(fā)生的具體的法律關(guān)系。

(三)判決的作出

判決的得出也必須運用民事法律關(guān)系理論。如前所述,判決是將大前提和小前提結(jié)合起來,運用邏輯推理而形成。問題是,屬于規(guī)范層面的大前提怎么能屬于事實層面的小前提結(jié)合起來?法官在運用邏輯方法進行推理時,其邏輯基點又在何處?我們認(rèn)為,答案非常簡單,這就是民事法律關(guān)系。判決的形成過程,實際上就是民事法律關(guān)系的分析過程,包括對規(guī)范層面的抽象民事法律關(guān)系的分析和對事實層面的具體民事法律關(guān)系的分析,以及對上述兩個層面的民事法律關(guān)系進行價值評判,邏輯涵攝和比較。經(jīng)過這一系列的邏輯推理過程最終產(chǎn)生的法律效果,則是一個穩(wěn)定的具體民事法律關(guān)系,或為原來的具體民事法律關(guān)系的再確認(rèn),或為修正的具體民事法律關(guān)系的出現(xiàn)。但這個穩(wěn)定的具體民事法律關(guān)系必須符合法律規(guī)范所確定的抽象民事法律關(guān)系。

三、結(jié)語

民事法律關(guān)系亦作為民法學(xué)的基本概念,是民法的核心。在民法的適用中,民事法律關(guān)系是解剖案件最基本,最有效的工具。無論多么復(fù)雜的案件,只要將案件中的法律關(guān)系分析清楚,便能找到解決問題的辦法。只有這樣才能做到“以事實為依據(jù),以法律為準(zhǔn)繩”。

參考文獻

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篇8

我們通常所說的提單的準(zhǔn)據(jù)法多指的是提單的債權(quán)關(guān)系的準(zhǔn)據(jù)法,這是由于現(xiàn)實中關(guān)于提單的糾紛多集中在提單的債權(quán)關(guān)系方面,此外,關(guān)于提單的公約以及不少國家關(guān)于提單的立法多集中在提單的債權(quán)制度方面。同一般債權(quán)合同準(zhǔn)據(jù)法的效力范圍一樣,提單債權(quán)關(guān)系的準(zhǔn)據(jù)法的效力范圍應(yīng)該包括:債權(quán)的成立、效力、當(dāng)事人的權(quán)利與義務(wù)以及債權(quán)合同的履行、違約責(zé)任、時效等等。至于提單的其他方面是否也適用同樣的準(zhǔn)據(jù)法是值得探討的。

關(guān)于提單物權(quán)關(guān)系的準(zhǔn)據(jù)法,在國際私法上向來也有兩種不同見解。一種為“分離說”,即認(rèn)為提單的物權(quán)關(guān)系和債權(quán)關(guān)系應(yīng)適用不同的準(zhǔn)據(jù)法,提單的物權(quán)關(guān)系應(yīng)依“物之所在地法”決定。另一種為“統(tǒng)一說”,即認(rèn)為若將提單法律關(guān)系分割為二,各有不同的準(zhǔn)據(jù)法,適用上非常不便。提單的物權(quán)關(guān)系依從于債權(quán)關(guān)系而存在,因此其準(zhǔn)據(jù)法應(yīng)和債權(quán)法律的準(zhǔn)據(jù)法相同。就實務(wù)而言,采用“統(tǒng)一說”比“分離說”方便;但從理論上而言,提單的物權(quán)關(guān)系和債權(quán)關(guān)系是分別獨立的兩種法律關(guān)系,認(rèn)為二者之間有從屬關(guān)系并無依據(jù)。如果采用“分離說”,國際私法上最常用的原則是“物權(quán)依物之所在地法”,但運輸途中的物是移動的,在發(fā)生某種物權(quán)法律關(guān)系時,很難確定貨物正通過哪個國家,即使能確定,這種關(guān)聯(lián)完全是偶然發(fā)生的,是有關(guān)當(dāng)事人無法預(yù)料的,因此也是不盡合理的。所以有學(xué)者認(rèn)為由于運輸途中的貨物終極目的地是送達地,對在途貨物進行處分行為,一般也要等到運輸終了,才會發(fā)生實際后果,以交貨地法確定運輸途中貨物物權(quán)關(guān)系的準(zhǔn)據(jù)法較為合理。筆者基本上同意“分離說”的理論,但運輸終了未必是交貨地。所以仍應(yīng)以“物之所在地法”為原則,在物權(quán)行為發(fā)生地?zé)o法確認(rèn)時,可以根據(jù)實際情況再以“交貨地”、“貨物扣押地”等為連接點確定貨物物權(quán)關(guān)系的準(zhǔn)據(jù)法。

提單的法律行為主要包括提單的簽發(fā)、轉(zhuǎn)讓和注銷。各國法律對此規(guī)定也是有所不同的。在提單的簽發(fā)上,有的國家法律規(guī)定法人的簽名可用蓋章來代替,有的國家法律規(guī)定法人簽名必須是法人代表手簽;在提單的轉(zhuǎn)讓上,我國法律規(guī)定“記名提單:不得轉(zhuǎn)讓”,但日本、韓國和我國臺灣的法律均規(guī)定,記名提單可以背書轉(zhuǎn)讓。這樣提單的法律行為是否有效有賴于法院地法對提單行為準(zhǔn)據(jù)法的選擇。按照傳統(tǒng)的國際私法的“場所支配行為”原則,法律行為的效力適用行為地法。晚近發(fā)展的國際私法摒棄了那種固定的連接方式,而是采用了多種連接因素,以更為靈活、彈性的方法,來確定法律行為的準(zhǔn)據(jù)法。如1946年《希臘民法典》第11條就規(guī)定:“法律行為的方式如果符合決定行為內(nèi)容的法律,或者符合行為地法,或者符合全體當(dāng)事人的本國法,皆認(rèn)為有效”。同樣,提單法律關(guān)系中的有關(guān)當(dāng)事人在簽發(fā)、轉(zhuǎn)讓提單時當(dāng)然也是希望其行為在任何國家都是有效的,此外提單的流動性很強,其效力在整個國際貿(mào)易中的作用是至關(guān)重要的,因此對提單的法律行為的效力的法律適用也要盡可能采用積極、靈活的方式。比如可以采用選擇式的沖突規(guī)范,規(guī)定:“提單法律行為的方式如果符合提單債權(quán)法律關(guān)系的準(zhǔn)據(jù)法,或者符合提單行為地法,或者符合任何一方當(dāng)事人的本國法,或者符合法院地法,皆認(rèn)為有效”。

從上面的分析中,我們可以得知提單債權(quán)關(guān)系的準(zhǔn)據(jù)法一般并不適用于提單物權(quán)關(guān)系和提單的法律行為的效力。這是我們在解決提單糾紛案件時應(yīng)該注意的問題。在以下討論的提單法律適用原則及其序列僅指的是提單債權(quán)關(guān)系的法律適用。因為幾乎所有國際商事合同的法律適用原則都能適用于提單的債權(quán)關(guān)系,同時由于提單的特殊性,又使得這些原則在適用提單債權(quán)關(guān)系時又有獨特的表現(xiàn)。而提單的物權(quán)關(guān)系和提單法律行為效力的法律適用相對而言就比較簡單,本文就不再作展開論述了。因此在下面的討論中,筆者所言及的提單的法律適用和準(zhǔn)據(jù)法實際上指的是提單債權(quán)關(guān)系的法律適用和準(zhǔn)據(jù)法。

法院在解決提單法律適用問題時,通常會提及某些“原則”,但提單法律適用究竟有多少原則應(yīng)該遵循,它們適用的先后序列又如何,這方面的探討并不多見。雖然每個國家或是不同的有關(guān)提單的國際公約的締約國,或不是任何有關(guān)提單的國際公約的締約國,同時他們的國內(nèi)法律規(guī)定的國際私法規(guī)范也不同,不是什么原則都能適用。但各國在采納提單法律適用的原則上還是遵循了一定的規(guī)律。本文擬探討大多數(shù)國家都能適用的提單法律適用原則的序列以及這些原則的具體適用。

一、內(nèi)國強制性規(guī)則最為優(yōu)先原則

一般海上貨物運輸?shù)膰H公約和國內(nèi)涉外法律都會有專門的條款規(guī)定本法的適用范圍,如波蘭海商法規(guī)定,本法是調(diào)整有關(guān)海上運輸關(guān)系的法律;我國《海商法》第二條也相應(yīng)規(guī)定了本法的適用范圍。但這些條款都不是國際私法意義上的法律適用條款,也即它并沒有規(guī)定那些案件必須適用本法。但也有國家直接在本國海上貨物運輸?shù)姆芍杏脝芜厸_突規(guī)范的形式規(guī)定了法律適用規(guī)范,其中主要是由于某些參加國際公約的國家,為使公約生效,將公約的內(nèi)容列入各自的國內(nèi)立法,在二次立法的過程中,往往根據(jù)本國的具體情況,對其法律的適用范圍作出不同于公約規(guī)則本身規(guī)定的法律適用范圍的強制性規(guī)定。

如澳大利亞1991年COGSA第11條規(guī)定:“提單或類似所有權(quán)憑證的當(dāng)事人,凡與從澳大利亞任何地點向澳大利亞以外的任何地點運輸貨物有關(guān)的,……均被視為是有意按照起運地的現(xiàn)行法律訂立合同的?!币虼?,從澳大利亞出口的提單和其它單據(jù),只能適用該國法律,從而排除當(dāng)事人選擇適用其它外國法律或國際公約。英國1924年COGSA第1條亦規(guī)定,除本法另有規(guī)定的外,以英國港口為航次起運港的所有出口提單均適用該法。英國1971年海上運輸法亦相應(yīng)地把原來只管轄與適用出口簽發(fā)的提單的條款改為也適用進口。最典型的是美國1999年的COGSA(CarriageofGoodsbySeaAct),該法明確規(guī)定,對外貿(mào)易中作為進出美國港口的海上貨物運輸合同的證據(jù)---提單或其它權(quán)利單據(jù)受本法的約束。關(guān)于其強制性,通過這樣一個事實就可見,即世界各國的許多班輪公司在其經(jīng)營美國航線的班輪運輸?shù)母袷教釂紊蠈iT列有地區(qū)條款(LocalClause),規(guī)定對于運自美國的貨物,提單的條款受美國的COGSA約束。中遠的提單也不例外,其背面條款第27條就是LocalClause。當(dāng)然,美國COGSA的這個強制性法律適用規(guī)定,只在其本國發(fā)生訴訟時具有強制性,因為它畢竟是一國的國內(nèi)法,班輪公司之所以要制定這樣的地區(qū)條款,是為了使進出美國港口的海上貨物運輸糾紛案件即使不在美國行訴,也能用同樣的法律解決提單的糾紛,因為其它國家不一定有這樣的強制性法律適用規(guī)范,而可能遵循意思自治原則,因此可保證這類業(yè)務(wù)所引起的糾紛在法律適用上的一致性。除美國外,這類國家還有比利時、利比里亞、菲律賓等。在這些國家,只要外貿(mào)貨物運輸是進出其國內(nèi)港口的,提單就須適用其國內(nèi)法化的海牙規(guī)則,而不論提單簽發(fā)地是否在締約國。

因此這類國家法院在審理以上所言及的法律所規(guī)定的某些案件時,是直接適用這些法律適用規(guī)范所指向的國內(nèi)法,一般是排除當(dāng)事人的選擇和其它法律適用原則的,因此具有強制性,這也是本文將這類規(guī)范命名為強制性法律適用規(guī)范的原因。

這些強制性法律適用規(guī)范所指向的法律被稱為“強制性規(guī)則”,當(dāng)事人是不能通過任何手段排除其適用的,對于某些案件,內(nèi)國的國家將直接適用“強制性規(guī)則”,而不考慮當(dāng)事人的法律選擇。因此“強制性規(guī)則”在法國等國家通常又被稱作“直接適用的法律”

此外,這類國家在依據(jù)所締結(jié)或加入的國際公約制定內(nèi)國法時,同時也是在履行公約所規(guī)定的義務(wù),因此制定這些強制性法律適用規(guī)范,并沒有違反公約的規(guī)定,只是在一定程度上擴大了國際公約的適用范圍。

二、締約國的法院優(yōu)先適用國際公約原則

關(guān)于提單的三個公約均是實體法性質(zhì)的國際公約,公約既然是國家制定的,按照“合約必須遵守”(pactasuntservanda)的原則,締約國負有必須實施其所締結(jié)的國際公約的責(zé)任。締約國在其域內(nèi)實施其所締結(jié)的統(tǒng)一實體法公約,在許多情況下都意味著締約國的法院必須對于符合條件的案件適用該國際公約。但是也有例外,某些國際公約規(guī)定合同當(dāng)事人可以全部或部分排除該公約的適用,如1980年《聯(lián)合國國際貨物銷售合同公約》中有這樣的規(guī)定。但有關(guān)提單的三個公約沒有“當(dāng)事人意思自治”的條款,在法律效力上,屬于強制性的國際統(tǒng)一實體法規(guī)范,締約國的法院有義務(wù)對符合公約適用條件的案件優(yōu)先適用公約,也即這種情況下,締約國的法院是排除當(dāng)事人選擇的其它法律的。1983年的“Morviken”一案就是如此,在該案中,貨物是裝在一艘荷蘭的貨船上,自蘇格蘭的一個港口起運,提單上是注明適用荷蘭的法律,并且阿姆斯特丹的法院有管轄權(quán)。但本案的貨方在英國法院提訟,英國是《海牙—維斯比規(guī)則》的締約國,而且本案符合該公約的適用條件,(貨物從一締約國起運,提單也是在一締約國簽發(fā))。本案若適用荷蘭的法律(荷蘭當(dāng)時還沒參加《海牙—維斯比規(guī)則》,適用的是1924年的《海牙規(guī)則》),則?檔土順性巳說腦鶉巍R虼吮景敢愿美磧剎禱亓順性巳酥髡胖兄顧咚系那肭?。结果,承运人茵伓篞饋貢裙嬖頡方辛伺獬ァ?BR>但這項原則的適用仍是有例外的,《海牙規(guī)則》和《海牙—維斯比規(guī)則》的第五條都規(guī)定:“承運人可以自由地全部或部分放棄本規(guī)則各條中規(guī)定的全部權(quán)利或豁免,或其中任何部分,或增加其所應(yīng)承擔(dān)的任何責(zé)任與義務(wù)。但是這種放棄和增加,需在發(fā)給托運人的提單上注明?!北娝苤?,就承運人的責(zé)任和義務(wù)而言,《海牙—維斯比規(guī)則》比《海牙規(guī)則》重;《漢堡規(guī)則》比《海牙—維斯比規(guī)則》重。因此對于本應(yīng)適用《海牙規(guī)則》的提單,當(dāng)事人同意《海牙—維斯比規(guī)則》或《漢堡規(guī)則》或其它承運人的責(zé)任和義務(wù)較重的國內(nèi)法的,那么后者的規(guī)則中增加承運人的責(zé)任與義務(wù)或減少承運人的權(quán)利與豁免的條款一般應(yīng)予以適用。當(dāng)事人若在提單中直接規(guī)定了增加承運人責(zé)任與義務(wù)或減少其權(quán)利與豁免的條款,盡管與應(yīng)適用的國際公約沖突,也是應(yīng)被采納的,因為公約本身進行了這樣的規(guī)定。當(dāng)然大多數(shù)承運人已在其格式提單中對這一情形進行了排除。如日本一航運公司在其提單背面規(guī)定“…如果其它任何國家的法令被判定適用,則本提單受該法令條款的約束,在此法令下,本提單任何內(nèi)容并不認(rèn)為是放棄公司的權(quán)利和豁免權(quán)或?qū)ζ湄?zé)任和義務(wù)的增加。如果本提單的任何條款與上述法令或法規(guī)的規(guī)定不一致,這些條款將無效,但不影響整份提單的執(zhí)行。”

由于種種原因,目前關(guān)于提單的三個國際公約是同時并存的,有不少國家同時是幾個公約的簽字國,目前這種混亂的狀況還難以消除,公約本身也未對這種情況下,公約應(yīng)如何適用作出規(guī)定,不過,各締約國一般都通過制定國內(nèi)法加以解決。有的將國際公約轉(zhuǎn)為國內(nèi)法,對涉外貿(mào)易中進出本國港口的海商案件強制適用指定的國內(nèi)法,如美國;也有的采用雙軌制,對來自《海牙規(guī)則》國家的貨物實行《海牙規(guī)則》,對所有出口貨物則適用《海牙-維斯比規(guī)則》,如法國。

這里需要指出的是這一原則與締約國根據(jù)強制性法律適用規(guī)范而適用本國法并不矛盾,因為這些國家在適用國內(nèi)法的同時也同樣在履行國際公約的義務(wù),只是這些強制性法律適用條款將導(dǎo)致某些根據(jù)公約規(guī)則本身的規(guī)定并不適用公約的案件,事實上也適用了公約,而且是強制性的。正因為如此,強制性法律適用規(guī)范所指向的內(nèi)國強制性規(guī)則最為優(yōu)先原則在順位上應(yīng)列在第一。

三、當(dāng)事人意思自治原則

當(dāng)事人意思自治原則,是指當(dāng)事人可以通過協(xié)商一致的意思表示自由選擇應(yīng)適用的法律。該原則是法國法學(xué)家杜摩林(Dumoulin)首先提出的。從19世紀(jì)末以來,該原則在國際私法的許多領(lǐng)域被采納,尤其成為涉外合同的法律適用的重要原則之一。

但該原則在提單的法律適用上比較復(fù)雜,爭議也較大。其中有學(xué)者認(rèn)為,提單通常都是由承運人所準(zhǔn)備的格式文件,法律適用條款早就印在提單的背面,并沒有經(jīng)過當(dāng)事各方的協(xié)商,尤其在提單流轉(zhuǎn)到第三人時,更不可能是各方協(xié)商一致的結(jié)果,因此認(rèn)為這種條款是應(yīng)該被法院否定的。在實踐中也有這樣的案例,如在臺灣法院審理的一個案例中,承運人甲是委內(nèi)瑞拉人,從印尼的某港口裝運一批貨物至臺灣。提單上載明適用美國法。臺灣進口商(托運人以外的第三方提單持有人)持提單向承運人索賠貨損,法院認(rèn)為不應(yīng)適用美國法,因為該法律適用條款不是提單持有人參與共同選定的,因而不應(yīng)約束提單持有人。法院最后選用了提單簽發(fā)地印尼的法律。當(dāng)然大多數(shù)國家在一般情況下是承認(rèn)這種條款的效力的。筆者也認(rèn)為應(yīng)該承認(rèn)這些條款的效力。單據(jù)的流轉(zhuǎn)是海上運輸?shù)囊粋€特點,因此承運人不可能和每個有關(guān)的當(dāng)事人都坐下來協(xié)商法律適用條款,各國制定有關(guān)的法律和締結(jié)國際公約,規(guī)定了承運人的義務(wù)和責(zé)任,在很大程度上就是為了限制承運人的締約自由,從而保護貨主的利益,因此沒有必要再去否定提單上的法律選擇條款。對交易而言,法律關(guān)系的穩(wěn)定性比公平性更加重要,況且,大多數(shù)航運公司的提單條款都是固定的,經(jīng)常打交道的客戶對這些條款也是明知的,因此也可以事先作出對策。此外,大多數(shù)提單在提單正面右上方或右下方都印有“托運人、收貨人以及提單持有人接受或同意提單所有內(nèi)容”的聲明接受條款以加強提單上法律選擇條款的效力??傊?,承認(rèn)這些法律選擇的條款對于當(dāng)事各方而言,利是遠大于弊的。

(一)法律選擇的方式

1、單一法律選擇

有的提單的背面條款規(guī)定提單適用一個法律(體系)。如某提單規(guī)定:“本提單應(yīng)按照1924年《統(tǒng)一提單若干法律規(guī)定的國際公約》(簡稱海牙規(guī)則)的規(guī)定發(fā)生效力”這樣的規(guī)定清晰明了,受理案件的法院根據(jù)法院地國的國際私法原則,在案件的法律適用上沒有前兩項原則可適用的情形下,一般就可以直接采納了。又如:廣州海事法院在審理“柯茲亞輪遲延交貨糾紛”一案中認(rèn)定:“五礦公司、班輪公司一致同意以1924年的海牙規(guī)則作為解決本案糾紛的法律。五礦公司與班輪公司雙方選擇法律適用的意思表示,不違反中國法律,應(yīng)確認(rèn)其效力?!?/p>

但對法律適用條款指明受我國沒有承認(rèn)的國際公約約束時,(對中國法院而言,尤其指海牙規(guī)則)該法律適用條款的效力如何,學(xué)者們有不同的見解。一種觀點認(rèn)為應(yīng)承認(rèn)其效力并予以適用。理由是我國《海商法》只規(guī)定第四章適用于國際海上貨物運輸合同,并沒有規(guī)定其強制適用于出口和(或)進口提單。所以,即使約定的海牙規(guī)則中的每件或每單位100英磅的單位責(zé)任限制低于《海商法》規(guī)定的每件或每貨運單位666.67計算單位的限制,也不能認(rèn)為是違反我國法律的強制性規(guī)定。另一種觀點認(rèn)為應(yīng)否認(rèn)其效力,理由是我國沒有參加該指定的國際公約,該國際公約在我國不具有國家強制力,不應(yīng)算是一種實體法。因此提單首要條款所指向的該國際公約的內(nèi)容只能作為提單的條款并入到提單中,提單上的其它條款原則上不能與之相沖突。但是,該國際公約的法律效力卻需依法院地國沖突規(guī)范指向的準(zhǔn)據(jù)法的規(guī)定來確定。公約條款與準(zhǔn)據(jù)法不相違背的,則有效;如有違背的,則違背的部分無效。該學(xué)者因此認(rèn)為,合同當(dāng)事人可以選擇的法律似應(yīng)指國內(nèi)實體法,不應(yīng)包括國際公約和國際慣例。筆者認(rèn)為第二種觀點是值得商榷的。有關(guān)提單的三個公約是統(tǒng)一的實體規(guī)范,當(dāng)然包括在法律的范疇中,那種認(rèn)為當(dāng)事人可?竦姆剎話ü使己凸使呃乃搗ㄊ敲揮幸讕蕕??!逗Q饋貢裙嬖頡泛汀逗罕す嬖頡分械囊話惴墑視錳蹩鈧芯兔魅飯娑?,提单煌愥单所证庙d暮賢娑ㄊ視帽竟嬖蚴保霉嬖蟣閌視糜詿頌岬ァH綣疾荒蓯視糜詵塹拊脊?,公约又簜呜作此规定呢?蕦?dǎo)噬?,多边的国际公约杯h(huán)塹拊脊牡筆氯搜袷視酶槍噬緇?,永@涫嗆皆私綬淺F氈櫚南窒蟆U庖卜從沉說筆氯艘饉甲災(zāi)臥虻木?,謸]械筆氯瞬拍芨葑隕砝媯誆煌姆芍醒癯鍪視糜諤岬サ姆傘V灰槍噬緇崞氈槌腥系姆曬娣?,都可作为倒P氯朔裳竦畝韻蟆H綣蛭使莢詵塹拊脊揮星恐菩遠荒鼙謊?,那么任何他国的法律哉樤忷峨H敲揮星恐菩緣?,为什眉兩覇T謊衲??基又I腦潁岬ナ滓蹩鈧趕蜆使伎醋魘翹岬サ牟⑷胩蹩鉅彩敲揮懈蕕?,提单的法律疡条库傏s蚰徹使際保霉使級雜諤岬サ姆曬叵稻途哂辛朔稍際?,提单的条库k牘寄諶莩逋壞牟糠治扌А6岬サ牟⑷胩蹩鈐蟯耆揮姓庵中ЯΑ?BR>此外還要再區(qū)分一下兩種強制性規(guī)則:一類是內(nèi)國法意義上的強制性規(guī)則。它們在本國法律體系內(nèi),不能通過合同排除適用,但是,如果它們并非合同準(zhǔn)據(jù)法的一部分,則不具有這種效力。另一類則是沖突法意義上的強制性規(guī)則。它們不僅不能通過合同排除適用,同時也不能借助法律選擇而排除此類強制性規(guī)則的適用。只要合同滿足一定條件,該強制性規(guī)則就直接適用。顯然本文中所論述的第一項原則論述的強制性規(guī)則就屬于第二類。我國《海商法》的第四章的大部分條款確實是強制性條款,但該法并沒有規(guī)定什么樣的提單必須強制適用本法。只有我國《海商法》被確定為提單的準(zhǔn)據(jù)法之后,這些強制性的法律條款才能起作用,因此,我國《海商法》中的強制性規(guī)則屬于第一類。在我國《海商法》未被指定為提單的準(zhǔn)據(jù)法時,《海商法》中的強制性規(guī)則對案件是沒有法律約束力的。因此那種認(rèn)為《海牙規(guī)則》減輕了承運人的責(zé)任,違反了我國法律的強制性,所以不能被適用的觀點是混淆了這兩種強制性規(guī)則的結(jié)果。而且如果這種說法成立的話,不光《海牙規(guī)則》不能在我國適用,任何他國的法律與我國的強制性規(guī)范沖突的,均不得在我國適用。事實上,我國法律中的強制性規(guī)范是普遍存在的,這樣一來,幾乎沒有什么他國法和國際公約可以在我國適用了。這樣的結(jié)論與國際私法的目的和精神相違背的。

當(dāng)然為了保護我國當(dāng)事人的利益,我們也可以效仿美國等國家,在《海商法》中規(guī)定:“對外貿(mào)易中進出中國港口的海上貨物運輸必須適用本法”。這樣,提單上規(guī)定適用《海牙規(guī)則》的條款自然無效了。但在法律修改之前,我們應(yīng)該遵守現(xiàn)有的法律。

2、復(fù)合法律選擇

復(fù)合法律選擇是指當(dāng)事人在提單中選擇了兩個或兩個以上的法律(體系)。這是在提單的背面條款常見的情況。這又分三種情形:

第一種情形稱分割的法律選擇。國際上關(guān)于合同的法律適用有兩種理論,即“分割論”與“單一論”??偟膩碚f,“單一論”主張對整個合同適用同一法律,“分割論”則主張合同的不同方面適用不同的法律?!皢我徽摗迸c“分割論”都有其存在的客觀依據(jù)?!胺指钫摗狈从沉撕贤P(guān)系的各個方面和諸要素之間往往相對獨立又特點各異的復(fù)雜情況,對合同的不同方面加以科學(xué)的劃分并適用不同的法律,有利于合同糾紛的妥善解決。當(dāng)然分割也必須有適當(dāng)?shù)某叨?,即只?yīng)對于明顯易于且可能區(qū)分的方面加以分割,對于一些內(nèi)在聯(lián)系緊密且不易或不宜分開的問題便不宜硬性分割?!皢我徽摗眲t力求克服分割論可能帶來的缺陷,使合同處于一種比較穩(wěn)定的法律狀態(tài),它符合現(xiàn)代國際經(jīng)濟生活所要求的快速和簡捷。但“單一論”往往忽視合同關(guān)系的復(fù)雜性,難以滿足當(dāng)事人的正當(dāng)期望,維護當(dāng)事人的合法權(quán)益。因此,“分割論”和“單一論”就應(yīng)該取長補短,配合作用,才能最終達到合同法律適用的目的。這一作法是有利于維護國際合同關(guān)系的統(tǒng)一和穩(wěn)定。

一般來說,只要允許當(dāng)事人進行法律選擇,那么他既可以作單一的法律選擇,也可以作分割的法律選擇──規(guī)定他們之間的國際合同的不同部分受他們選擇的不同法律(體系)的支配。不少國際公約就有這樣的規(guī)定。如1980年歐洲共同體在羅馬簽訂的《關(guān)于合同義務(wù)法律適用公約》規(guī)定,合同可以分割選擇所適用的法律,…雙方當(dāng)事人可以自行選擇適用于合同的全部或部分的法律。又如1985年在海牙簽訂的《國際貨物買賣合同法律適用公約》第7條第1款也規(guī)定:“買賣合同受當(dāng)事人選擇的法律支配,…這種選擇可限于合同的一部分?!?/p>

中國遠洋運輸公司的提單背面條款第2條規(guī)定:“本提單受中華人民共和國法律的管轄。本提單項下或與本提單有關(guān)的所有爭議應(yīng)根據(jù)中華人民共和國的法律裁定;…”,第3條又規(guī)定“有關(guān)承運人的義務(wù)、責(zé)任、權(quán)利及豁免應(yīng)適用于海牙規(guī)則,即1924年8月25日在布魯塞爾簽訂的關(guān)于統(tǒng)一提單若干規(guī)定的國際公約。”該兩條規(guī)定應(yīng)表明當(dāng)事人同意在案件涉及承運人的義務(wù)、責(zé)任、權(quán)利及豁免的方面適用《海牙規(guī)則》;案件的其它方面適用中國法律。

但是也有學(xué)者對此有不同的看法。他認(rèn)為這兩種條款的性質(zhì)是不同的,前者稱法律選擇條款(ChoiceofLawClause),又叫法律適用條款,是提單中指明該提單引起爭議適用某國法律解決的條款。這一被選定的某國法律即為提單的準(zhǔn)據(jù)法(applicablelaw);后者稱首要條款(ParamountClause),是提單中指明該提單受某一國際公約或某個國家的某一特定法規(guī)制約的條款。他認(rèn)為首要條款是作為當(dāng)事人議定的合同條款被實施,而且該條款僅調(diào)整合同的某些事項或在特定情況下適用。首要條款是否有效力,應(yīng)根據(jù)提單的法律選擇條款中約定的準(zhǔn)據(jù)法來決定。只要首要條款的內(nèi)容不與該準(zhǔn)據(jù)法的強制性規(guī)定相抵觸,應(yīng)該承認(rèn)首要條款的效力。否則,首要條款無效,不予適用。

這種觀點同樣是值得商榷的。我們知道,關(guān)于提單的國際公約和國內(nèi)法幾乎都是強制性法律規(guī)范,三個公約和各國的國內(nèi)法在承運人的責(zé)任、義務(wù)、權(quán)利及豁免方面差別較大,這樣一來首要條款規(guī)定某些方面應(yīng)適用的法律幾乎肯定要和法律選擇條款中規(guī)定應(yīng)適用的法律相沖突,按照上面學(xué)者的觀點,首要條款被適用的可能性是極小的。當(dāng)事人又何必在提單背面費盡心機訂立首要條款呢?筆者認(rèn)為,既然要運用當(dāng)事人意思自治原則,就應(yīng)該盡可能在法律允許的范圍內(nèi),尊重當(dāng)事人的意志。從中遠提單中不難看出,當(dāng)事人顯然希望在案件涉及承運人的義務(wù)、責(zé)任、權(quán)利及豁免的方面適用《海牙規(guī)則》;而案件的其它方面適用中國法律。

此外,首要條款即是法律適用條款是海商法界的約定俗成,重新為它定義是沒有必要的,而且這種區(qū)分是沒有根據(jù)的。筆者認(rèn)為這兩個條款都是“法律適用條款”或“法律選擇條款”,只是當(dāng)事人在此作了分割的法律選擇。

第二種情形稱重疊的法律選擇,這種情形是指當(dāng)事人選擇了兩個或兩個以上的法律(體系),但這些法律(體系)并非分別支配提單,而是共同在整體上支配提單。比如日本某航運公司的提單背面條款規(guī)定,本提單受《1957年日本國際海上貨物運輸法》和《海牙規(guī)則》的約束。又如廣州海事法院審理的萬寶集團廣州菲達電器廠訴美國總統(tǒng)輪船公司無正本提單交貨糾紛案中認(rèn)定,本案所涉提單首要條款約定,因本提單而產(chǎn)生的爭議適用美國《1936年海上貨物運輸法》或1924年《海牙規(guī)則》,該約定沒有違反中國法律,應(yīng)確認(rèn)其效力。上述兩個提單上的規(guī)定就是典型的“重疊法律選擇”。雖然“重疊法律選擇”似乎可以用來滿足各方當(dāng)事人的愿望,但是,顯而易見,在所選擇的法律規(guī)定相左的情況下,就會使提單關(guān)系的穩(wěn)定性受到損害。因此,有關(guān)當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)盡量避免作“重疊法律選擇”。一般來說,如果所選擇的法律規(guī)定是相互抵觸的,由于提單是一方制作的格式文件,根據(jù)現(xiàn)代的合同法精神,應(yīng)該適用于不利于提單制作人的法律規(guī)定。

第三種情形稱隨機的法律選擇,是指當(dāng)事人選擇了兩個或兩個以上的法律(體系),但這些體系并非分別支配提單的不同部分,而是分別在不同的條件下,各自從整體上支配提單。例如,中遠提單第27條規(guī)定:“關(guān)于從美國運出的貨物,盡管有本提單的任何其它條款,本提單應(yīng)遵守美國1936年海上貨物運輸法的規(guī)定?!保ㄟ@是我們前面提到的地區(qū)條款)顯然,中遠提單背面條款的規(guī)定已經(jīng)構(gòu)成一種特殊的法律選擇,稱之為“隨機的法律選擇”。“隨機的法律選擇”是在充分地考慮將來某種事件的出現(xiàn)的基礎(chǔ)上作出的,它可以照顧到當(dāng)事人所從事的國際交易發(fā)展變化的不同情形,富有靈活性,因而也是有實踐價值的。

(二)選擇特定具體的法律還是選擇某一法律體系

當(dāng)事人在提單的法律選擇時可以選擇某個特定具體的法律,如,《美國1936年海上貨物運輸法》,1924年《海牙規(guī)則》;也可以選擇某個法律體系,如中國法律、英國法律。選擇后者,比較容易處理,因為一般一個法律體系都包括審理案件所涉及的各種法律問題。但當(dāng)事人如果選擇的是前者,這里又有爭議。有的學(xué)者認(rèn)為,這種選擇特定具體的法律只能稱作“法律并入”(incorporationoflaw),意為這種法律選擇的功能是將所選擇的法律并入到提單中,成為提單條款的一部分。因此被選擇的法律對該提單而言已經(jīng)不再是支配其的法律,支配提單的法律只能是當(dāng)事人另外選擇的,或按照其它的有關(guān)規(guī)則(在當(dāng)事人未作出法律選擇的情況下)所確定的其他法律。如果“并入的法律”與支配提單的法律相違背,自然是無效的。筆者認(rèn)為,這種觀點是有違當(dāng)事人選擇具體法律時的初衷,與“當(dāng)事人意思自治原則”相違背的。既然當(dāng)事人選擇了某具體的特定法律,那么,該特定法律就應(yīng)當(dāng)是支配提單的法律。當(dāng)然,任何特定的法律都有一定的局限性,它們通常不可能支配提單的所有方面的法律問題,這是正常的。對于當(dāng)事人所選擇的特定法律客觀上無法解決的法律問題,自然應(yīng)當(dāng)依據(jù)當(dāng)事人另外選擇的,或按照其它的有關(guān)規(guī)則(在當(dāng)事人?醋鞒齜裳竦那榭魷攏┧范ǖ鈉淥傘U庥胛頤巧廈嫣致酃摹胺指盥邸鋇睦礪凼且恢碌摹?BR>當(dāng)然,當(dāng)事人可以將某些法律規(guī)范并入到合同中,成為合同的條款,這在租船合同中經(jīng)常可以見到,這是由于調(diào)整租船合同的各國法律大多數(shù)是任意性規(guī)范,因此合同中的條款通常也就是約束合同當(dāng)事人的最終條款,所以在此類合同中采取“法律的并入”是有意義的,即使如此,也需要當(dāng)事人在合同中作出“法律并入”的明確意思表示。而對于提單,這種“法律并入”是沒有太多意義的,因為調(diào)整提單的各國法律規(guī)范或國際公約多是強制性法律規(guī)范,而且彼此差異較大,被“并入的法律”通常無法得到適用。因此,當(dāng)事人在提單條款中選擇某一具體的法律,是不希望被作為“并入的法律”處理的,除非他們明確表示愿意這樣。

除了在“當(dāng)事人意思自治的原則”中會遇到這個問題。在適用前兩項原則時也有這樣的問題,因為“強制性規(guī)則”和國際公約都是具體的特定法律,它們都不可能解決提單所有方面的問題。因此同樣在適用特定的法律無法解決的提單的其它方面,也應(yīng)依據(jù)法院地國的其它的法律適用的原則所確定的法律解決。還有一個問題是,在第一項、第二項原則被適用的情況下,與其沖突的當(dāng)事人法律選擇條款是不被適用的,但它能否支配這兩項原則所指向的具體的法律規(guī)范無法解決的問題,筆者認(rèn)為是可以的,因為當(dāng)事人選擇的法律是想支配整個合同的,前兩個規(guī)則的優(yōu)先適用并不能完全否定當(dāng)事人所選擇的法律去支配提單剩下的其它方面的法律問題。

四、硬性法律適用規(guī)范原則

無論是“當(dāng)事人意思自治原則”,還是“最密切聯(lián)系原則”作為法律適用規(guī)范,它們都有一個共同的特點,這就是在解決法律適用問題過程中所具有的靈活性,亦即柔性。與此相反的是,在歷史上以及在現(xiàn)實中,都存在著一些確定地規(guī)定著國際合同適用某法或不適用某法的規(guī)范,通常稱作“硬性法律適用規(guī)范”。從這個意義而言,本章中的第一原則的法律適用規(guī)范也是“硬性法律適用規(guī)范”,之所以與前者區(qū)分開,是因為前者是單邊沖突規(guī)范,是強行適用的和排斥當(dāng)事人意思自治的,而這里所指的“硬性法律適用規(guī)范”是雙邊沖突規(guī)范,是不排斥當(dāng)事人意思自治的,往往是在當(dāng)事人未就法律適用達成一致時才被采納。此外,并不是各國的提單國際私法規(guī)范都有“硬性法律適用規(guī)范”,如我國《海商法》第269條只規(guī)定了“當(dāng)事人意思自治原則”和“最密切聯(lián)系原則”。但仍有不少國家在“當(dāng)事人意思自治原則”之后,“最密切聯(lián)系原則”之前規(guī)定了“硬性法律適用規(guī)范”。因此,筆者將該原則作為提單法律適用原則的第四序列,和大多數(shù)國家的規(guī)定是一致的。“硬性法律適用規(guī)范”的連接點通常主要有:

(一)船旗國

在本世紀(jì)之前的早些時候,英國法院常常傾向于以船旗國法作為支配國際海上運輸合同的準(zhǔn)據(jù)法。1942年意大利的《海上運輸法典》第10條也規(guī)定:在當(dāng)事人未作其他的意思表示時,租船合同或運輸合同受船舶國籍法律的支配。然而,現(xiàn)在大多數(shù)國家的法律和司法實踐卻表明:以船旗國法作為提單的準(zhǔn)據(jù)法,已經(jīng)略顯過時了。之所以如此,除了別的原因以外,一些國家奉行“方便旗”制度是重要的原因之一。在“方便旗”制度下,船旗已很難再表示船舶國籍的歸屬。這樣,“船旗國法”就可能與船舶的真正國籍國法相背離;而且隨著船旗的變換,有關(guān)提單的準(zhǔn)據(jù)法也發(fā)生變換,這種情況顯然是人們避猶不及的。

(二)承運人營業(yè)地(住所地)

按照波蘭、捷克、前民主德國等國的法律,在當(dāng)事人未作出法律選擇時,國際運輸合同應(yīng)當(dāng)受承運人的營業(yè)地(住所地)法的支配。以承運人營業(yè)地(住所地)法作為國際海上運輸合同或提單的準(zhǔn)據(jù)法的最大優(yōu)點,是富有穩(wěn)定性,因為承運人營業(yè)地(住所地)一般是比較固定的。它的另一個優(yōu)點,是富有可預(yù)見性—只要托運人了解此種規(guī)則的存在,那么,他就知道了在未作出法律選擇的情況下,提單受什么法律支配。但按照此規(guī)則,在當(dāng)事人未作出法律選擇時,托運人便被置于承運人營業(yè)地(住所地)法的支配下,這看來是不公平的。在一定意義上,這也是可以被人們指責(zé)為該規(guī)則的一個缺陷。

(三)合同訂立地

按照某些國家的法律或司法實踐,在當(dāng)事人未作出法律選擇時,他們之間的國際海上運輸合同受合同訂立地法的支配,例如,根據(jù)1968年《蘇聯(lián)海商法典》第14條第11款的規(guī)定,如果雙方當(dāng)事人未達成協(xié)議,則海上貨物運輸合同應(yīng)受合同訂立地法律的支配。但是,如我們早已看到的,合同訂立地的確定,有時具有很大的偶然因素,在國際海上運輸交易中也是這樣。比如,承運人可能在不同的國家有其當(dāng)?shù)厝?,而?dāng)?shù)厝丝梢猿羞\人與托運人訂立海上貨物運輸合同,這樣,不同的當(dāng)?shù)厝嗽诓煌瑖矣喠⒌暮I线\輸合同,就須受不同國家的法律支配,雖然合同的承運人并沒有變化。這樣顯然是不合理的。

(四)法院地

按照1970年《保加利亞海商法典》第12條第1款的規(guī)定,在當(dāng)事人未作出法律選擇的情況下,有關(guān)的國際海上貨物運輸合同應(yīng)受保加利亞法律的支配。這一規(guī)則似嫌武斷,而且也是有違國際私法精神的,目前,很少有國家這樣規(guī)定。

五、最密切聯(lián)系原則

最密切聯(lián)系原則在本章所討論的法律適用原則的先后序列中的位次是靠后的,各國的法律通常將它排在“當(dāng)事人意思自治”原則及硬性法律適用規(guī)范之后,但在實踐中這項原則被廣泛地采納,理論界的成果也較多?!白蠲芮新?lián)系”原則學(xué)說是在批判傳統(tǒng)沖突規(guī)范的機械性、僵硬性的基礎(chǔ)上產(chǎn)生的,與傳統(tǒng)的沖突規(guī)范相比,具有靈活性,從而有利于案件公正、合理地解決。然而,由于“最密切聯(lián)系”這一概念本身的抽象與模糊,若不對該原則進行適當(dāng)?shù)南拗?,就無法減少或避免法官自由裁量權(quán)的濫用。這同樣也是不利于案件公正合理地解決的。因此在運用“最密切聯(lián)系”原則時,要盡可能做到既能防止法官自由裁量權(quán)的濫用又能保證案件處理結(jié)果的公正、合理。

我國海事法院在審理涉外提單糾紛案件時,經(jīng)常適用“最密切聯(lián)系”原則,但在運用此原則確定提單應(yīng)適用的法律時,卻有較大的隨意性,有的案例中,僅寫明:“原告與被告未在合同中約定解決糾紛所適用的法律,應(yīng)適用與合同最密切聯(lián)系的國家的法律解決本案糾紛。由于本案貨物運輸?shù)哪康母凼侵袊穷^港,故本案適用中國法律”,也有案例只是簡單地寫明:“綜合考慮,中國與本案合同糾紛的聯(lián)系最密切,因此,應(yīng)適用中華人民共和國法律處理本案?!边@種適用法律的方式是違背法律的嚴(yán)肅性和穩(wěn)定性的,這也容易在個別法官中形成一種法律適用的僵硬的公式:只要當(dāng)事人沒有選擇法律,一般就適用法院地法,只是羅列幾個連接點,把“最密切聯(lián)系”原則作為依據(jù)而已。顯然這與創(chuàng)立“最密切聯(lián)系”原則的初衷相違背的。

針對“最密切聯(lián)系”原則靈活有余,確定性不足的特點,歐洲國家發(fā)展了一種“特征性義務(wù)”(“特征性履行”)的理論,即是指以履行合同特征義務(wù)當(dāng)事人的營業(yè)地法或住所地法來支配該當(dāng)事人所訂立的合同?!疤卣餍月男小钡姆椒ǎ话憧偸桥潘缘鼗蜻x擇性地以單一具體的連接點為據(jù)來確定支配國際合同的法律的,而“最密切聯(lián)系”原則的連接點是抽象的,不具體的,因此兩者的本質(zhì)應(yīng)該是不同的,但“最密切聯(lián)系”原則可以把“特征性履行”作為推定其連接點的一種方法,即將履行合同的特征性義務(wù)當(dāng)事人的營業(yè)地所在國或其慣常居所地國推定為與合同有最密切聯(lián)系的國家;這樣“特征性履行”方法就成為“最密切聯(lián)系”原則的組成部分之一了。1980年《歐洲經(jīng)濟共同體關(guān)于合同債務(wù)法律適用的公約》就有這樣的規(guī)定;我國1987年的《最高人民法院關(guān)于適用“涉外經(jīng)濟合同法”若干問題的解答》第2條第6款就用“特征性履行”的方法規(guī)定了13種合同的法律適用規(guī)范。雖然這種方法有可能保證法律適用結(jié)果的公正與合理,但當(dāng)某一合同糾紛表明其與他國或地區(qū)的法律有更密切的聯(lián)系時,僅依這一原則顯然是不能達到目的。因此1987年《瑞士國際私法》以及上述我國最高人民法院的解答中都規(guī)定,如果情況表明合同與其它國家或地區(qū)的法律有更密切的聯(lián)系,就可使該與合同有最密切聯(lián)系地之法得到適用;對法律未以“特征性履行”方法規(guī)定的其它涉外合同關(guān)系,仍要以“最密切聯(lián)系”原則作指導(dǎo),以確定其準(zhǔn)據(jù)法。

對于海上貨物運輸合同或提單法律關(guān)系,不同國家的法律或國際公約在運用“特征性履行”的方法適用“最密切聯(lián)系”原則結(jié)果都不同。如,1975年《德意志民主共和國關(guān)于國際民事、家庭和勞動法律關(guān)系以及國際經(jīng)濟合同適用法律的條例》第12條規(guī)定,對于貨物運輸合同、承攬運送合同,其合同應(yīng)當(dāng)分別適用運輸人、承運人的主營業(yè)所所在地的法律。但也有的法律對運用“特征性履行”方法對海上貨物運輸合同的法律適用進行的推定,規(guī)定了較嚴(yán)格的條件,如歐洲共同體于1980年6月19日在羅馬簽訂的《關(guān)于合同義務(wù)的法律適用公約》第4條規(guī)定,貨運合同在訂立時,承運人的主營業(yè)所所在國也是裝貨地或卸貨地所在國,或者也是托運人的主營業(yè)所所在國,應(yīng)推定這個國家為與該合同有最密切聯(lián)系的國家;1986年德國民法實施法第28條第4款規(guī)定,貨物運輸合同得被認(rèn)為與合同訂立時承運人的主要營業(yè)地國家有最密切聯(lián)系,如果該國同時也是貨物裝運地或卸貨地或收貨人主要營業(yè)地所在國。我國法律則對海上貨物運輸合同和提單的法律適用未進行推定,因此法院對此類案件在適用“最密切聯(lián)系”原則時仍有較大的自由裁量權(quán)。

“特征性履行”方法畢竟只是適用“最密切聯(lián)系”原則的一種推定的方法,在具體運用“最密切聯(lián)系”原則時,仍必須對案件事實所反映出來的合同要素進行全面細致的分析。客觀地看,所謂“與合同有最密切聯(lián)系的國家”指的是與合同本身有最密切聯(lián)系的國家。但合同本身是由各種合同要素構(gòu)成的,所以上述“最密切聯(lián)系”便只能通過合同要素與一定國家之間的聯(lián)系表現(xiàn)出來。因此我們要用“合同要素分析法”來具體運用“最密切聯(lián)系”原則?!昂贤胤治龇ā蓖ǔ0▋蓚€部分,即“量的分析”和“質(zhì)的分析”。

1、量的分析

一般來說,對合同要素進行量的分析可以分為兩個步驟。第一步確定有關(guān)的具體合同的基本要素總量;第二步,分析這些合同要素在有關(guān)國家中的分布數(shù)量。以海上貨運合同為例,其合同的基本要素可歸納如下:

(1)合同的談判地;

(2)合同的訂立地;

(3)提單的簽發(fā)地;

(4)貨物的裝運地;

(5)貨物的卸貨地;

(6)合同標(biāo)的物所在地;

(7)當(dāng)事人的住所地(營業(yè)地、慣常居所地);

(8)當(dāng)事人的國籍;

(9)合同的格式特點;

(10)合同中使用的術(shù)語;

(11)合同使用的文字;

(12)合同中的法院選擇條款;

(13)合同中所約定的支付價金的貨幣;

(14)合同的經(jīng)濟與社會意義等。

確定合同基本要素的總量是對合同要素進行量的分析的基礎(chǔ),受案法院只有在這個基礎(chǔ)上,才能運用“合同要素分析法”作進一步的分析。

接下來,就要分析合同要素在有關(guān)國家中的分布數(shù)量,任何一個國際合同,它的要素都不可能集中于一個國家,而只能分布于兩個或兩個以上的國家。假如有這樣一個案件:日本貨主與中遠公司在廣州經(jīng)談判協(xié)商,訂立了一個貨物運輸合同,裝貨港在日本,目的港在中國,提單是中遠公司的格式提單,是用英文制作的,提單上載有“受中國法院管轄”的條款,支付運費的貨幣是美元。貨物到達中國港口后發(fā)生糾紛。在這個案件中,合同要素的分布的情況是這樣的:與中國有關(guān)的合同要素是:合同的談判地、合同的訂立地、合同當(dāng)事人之一的國籍和營業(yè)地、貨物的目的港、合同標(biāo)的物所在地、中國公司的格式提單、合同中的法院選擇條款;與日本有關(guān)的合同要素是:合同當(dāng)事人之一的國籍、營業(yè)地、貨物的裝運港;與美國有關(guān)的合同要素是:支付合同價款的貨幣及使用的文字;與英國和其他英語國家有關(guān)的合同要素是:合同使用的文字。上述情況表明,合同要素的相對多數(shù)是集中在中國的,而合同要素的相對少數(shù)則分散在其他國家。在這種情況下,對于確定“與合同有最密切聯(lián)系的國家”來說,應(yīng)當(dāng)認(rèn)為:集中于一個國家的相對多數(shù)的合同要素常常具有決定性意義,因為這些合同要素的集中通常就已經(jīng)客觀地表明了:合同本身與有關(guān)國家的聯(lián)系是更多一些的。但是,這一結(jié)論并不具有絕對性,因為關(guān)于合同要素的質(zhì)的分析可能會在某種程度上對這一結(jié)論作出修正。

2、質(zhì)的分析

對于確定“與合同有最密切聯(lián)系的國家”而言,這些合同基本要素的地位是不盡相同的,有些合同的要素地位較弱,如合同中使用的文字和支付價金的貨幣。有的合同的要素地位較強,比如合同中的法院選擇條款。這是由于合同當(dāng)事人選擇了某一特定國家的法院,這在一定程度上表示他們對該國法律制度的信賴。而且,當(dāng)事人選擇了某一特定國家的法院,這通常就排除了其他國家的法院對該合同案件的管轄權(quán),使被選擇的國家的法院對該合同案件具有了管轄權(quán)。這種管轄權(quán)使該國法院與該合同案件之間產(chǎn)生了緊密的司法聯(lián)系,這種司法聯(lián)系是其他任何合同要素所不能造成的。

但大多數(shù)合同要素的地位是隨著不同種類的國際合同或同一種類的國際合同發(fā)生不同的爭議而變化的。比如,爭議是關(guān)于合同是否成立,那么,“合同訂立地”或“合同談判地”這樣的合同要素便應(yīng)予以充分注意;倘若爭議是關(guān)于合同履行的,那么,“合同履行地”這一合同要素便應(yīng)給予足夠的重視等等。

通過對合同諸要素的量的分析和質(zhì)的分析,我們會發(fā)現(xiàn),對于確定“與合同有最密切聯(lián)系的國家”這個連接點來說,各合同要素的意義是有所相異的。不僅集中于一個國家的相對多數(shù)的合同要素可能具有決定性意義;而且那些地位較強的合同要素也可能具有決定性意義;至于那些分散于不同國家的相對少數(shù)的合同要素,以及那些地位較弱的合同要素,他們一般是沒有決定性意義的。

應(yīng)當(dāng)指出的是“合同要素分析法”只是為具體運用“最密切聯(lián)系”原則提供了一個基本分析模式,有了這種方法,人們在具體運用該原則時就會有所遵循,而不至于無所適從。然而,采用該方法的實際效果如何,最終還取決于實踐者的智力、法律知識水平和法律實踐經(jīng)驗。

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